Что дает патент его обладателю. Критика патентной системы. Порядок получения патента

Я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции - разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная - запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра...

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект - швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию - возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.


Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru , далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору . В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы - целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак - этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.


Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

Объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

Первый признак

кровать,

Второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

Третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

Четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

Пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

Шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

Один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё - значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят - гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно - вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае - если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете - у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Патент (лат. brevet ) - это документ, подтверждающий исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную модель либо на промышленный образец. Патент также удостоверяет приоритет и авторство. Срок действия патента зависит от объекта патентования и составляет от 8 до 20 лет. Патент выдается уполномоченным органом государственной власти, в Российской Федерации таким органом является Роспатент.

Патент на изобретение

Под изобретением в смысле патентного закона понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Патент на изобретение в Российской Федерации действует в течение 20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента.

Критерии патентоспособности

Патент на изобретение может быть выдан, если изобретение удовлетворяет трем основным критериям патентоспособности:

  • является новым, то есть не известно из существующего уровня техники;
  • имеет изобретательский уровень, то есть предлагаемое решение неочевидно для специалиста в данной области техники;
  • является промышленно применимым, то есть может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности.

Соответствие изобретения критериям патентоспособности определяется государственной экспертизой. Если в процессе экспертизы выясняется соответствие изобретения трем указанным критериям, то в этом случае выдается патент.

История

Патенты в современном понимании этого слова появились в 1474 году в Венецианской Республике. В этом году был издан указ, согласно которому о реализованных на практике изобретениях необходимо было сообщать республиканским властям, с целью предотвращения использования изобретений другими лицами. Срок действия патента составлял 10 лет. В 1623 году в Англии издан «Статут о монополиях», согласно которому патенты выдавались на «проекты новых изобретений». Первый патентный закон США (Patent Act) издан в 1790 году. В России в 1812 году появляется первый общий «Закон о привелегиях», а в 1830 году законом от 30 марта устанавливаются основные понятия патентного права.

Структура патента на изобретение

  • библиографические данные
  • название
  • описание изобретения
  • формула изобретения
  • чертежи

Библиографические данные

Содержит сведения, необходимые для регистрации, хранения и отыскания патента: номер патента, название выдавшей патент страны, дата подачи заявки, дата выдачи патента, классификационные индексы (условные цифровые и буквенные обозначения разделов систем классификации изобретений, к которым относится патент), число пунктов патентной формулы, имя и адрес владельца.

Название

Название должно быть кратким и точным. Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе . Является самостоятельной частью патента, так как заголовки нередко переводятся отдельно от патентов, и по ним составляются картотеки, по которым потом находят описания интересующих изобретений.

Описание изобретения

Описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для осуществления. Т.е. специалист в данной области техники на основании описания должен иметь достаточно информации для реализации изобретения.

Описание изобретения содержит следующие разделы :

  • область техники, к которой относится изобретение;
  • уровень техники;
  • раскрытие изобретения;
  • краткое, но отражающее главную мысль (суть) изобретения описание чертежей, схем, рисунков, эскизов (если они содержатся в заявке);
  • осуществление изобретения;
  • перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и/или аминокислот использованы для характеристики изобретения).

Если к патенту приложены чертежи, то в полном описании расшифровываются цифры, обозначающие на чертежах детали патентуемого устройства.

Формула изобретения

С юридической точки зрения формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. В формуле изобретения сформулированы все существенные признаки изобретения.

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью , разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что… . Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения . Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

В патентах на английском языке патентная формула начинается словами: claim , claims (I claim, We claim, What I claim is, What we claim is). Обычно она состоит из нескольких пунктов, представляющих собой нумерованные абзацы. Если в формуле только один пункт, то он не нумеруется. Каждый пункт, каким бы длинным он ни был, в английских патентах состоит из одного предложения.

Чертежи

Это необязательная часть патента. Фигуры чертежей нумеруются и перечисляются в описании. Детали на них обозначаются цифрами, объясняемыми в описании.

Критика патентной системы

Выдача патентов может практиковаться в целях поощрения технологических инноваций. Однако экономическое развитие находится в компетенции государств, поэтому государства предпринимают действия, направленные на укрепление национального рынка и сохранение эксклюзивных технологий.

В течение долгого времени преимущественной сферой охраны промышленных секретов были высокие технологии, например, правительством США любые компьютерные программы были приравнены к объектам национальной безопасности, и было запрещено вывозить их из страны - преследовался даже перевоз через границу записанных дискет. Но по мере того, как все больше технологизируются самые различные виды производства - право интеллектуальной собственности на высокотехнологичные патенты становится привилегией корпораций, работающих также в областях сельского хозяйства, медицины, пищевых продуктов. Это означает не только то, что разработки, проводимые корпорациями, оказываются недоступны компаниям других стран. Это означает также, что корпорации, преимущественно американские, обильно патентуют или перекупают чужие изобретения.

Так что же дает патент на изобретение?

Патент , существуя в мире почти четыреста лет, сегодня закрепляет за лицом, которому он выдан, исключительные права на изготовление, использование, продажу или предложение к продаже устройств, изделий, веществ, штаммов, технологий, в которых использовано изобретение, как правило, в большинстве стран этот период составляет двадцать лет.

Изобретение - это не выдвижение идеи, не изложение принципа, а создание работающей модели .

Не на любое практически полезное изобретение может быть выдан патент. Патент выдается на изобретения, удовлетворяющие критериям патентоспособности, изложенным в Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.


Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.


При этом в уровень техники входит вся известная в мире информация, в том числе и открытое применение изобретения. А новизна должна быть мировой. К сожалению, последнее многие изобретатели упускают из виду, публикуя информацию в специализированных источниках до того, как решат подавать заявку, однако, если эта публикация (неважно, в какой стране мира) будет найдена в процессе государственной экспертизы. То она окажет автору медвежью услугу. То же самое касается открытого показа, демонстрации на выставках и даже неафишируемого показа потенциальным инвесторам –все это в конечном итоге может привести к аннулированию патента.


Если все-таки необходимость заставила сделать сведения о сущности изобретения общедоступными, то заявку на изобретение нужно подать в Патентное ведомство до истечения шести месяцев с даты раскрытия информации. Но при этом нужно помнить, что обязанность доказывания данного факта всегда будет лежать на заявителе.


Кстати, критерии промышленной применимости и неочевидности изобретения уже были обозначены императором Николаем I в Положении о привилегиях 22 ноября 1833 г.

Объем патента (объем предоставляемой правовой охраны), определяется перечисленными в патенте притязаниями. Многие упускают этот момент, иногда даже судьи.

Что принято считать изобретением?

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Не могут быть объектами патентных прав:

  1. способы клонирования человека;
  2. способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
  3. использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
  4. иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Что может быть объектом изобретения?

Уже давно объектами изобретений стали устройства, способы и вещества, хотя по сей день самое большой количество патентов выдается на устройства. Почти что нашими современниками являются такие объекты изобретений, как штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений и животных.

Сроки регистрации изобретения – 1-3 года.

Что необходимо представить клиенту для патентования:

  • Краткое описание технической сущности изобретения:
    Для устройства –взаимосвязь конструктивных элементов, чертеж, как работает устройство,
    Для способа – режимы, операции, пример осуществления способа,
    Для вещества – количество и качество ингредиентов, способ получения вещества.
  • Наименование заявителя и его местонахождение;
  • Фамилия, имя представителя, Е-mail , телефон для связи.

Почему для разработки заявки необходим патентный поверенный?

Техническое решение необходимо облечь патентной защитой так, чтобы конкурент не смог незаконно использовать изобретение. Образно говоря, порой патент - это « ежик в тумане».
Патентному поверенному известны законы логики, способы мышления, теория решения изобретательских задач Г. Альтшуллера для того, чтобы облечь идею в форму изобретения.


И специалист понимает, что порой получение одного патента еще не повод «пить шампанское». Надо быстро успеть создать еще блок патентов – «зонтик» защиты технологии, чтобы закрыть технологии от конкурентов. Не все представляют сложность и важность многоэтапной работы по получению патента. И это не удивительно. В России патентный закон действует всего 18 лет, с 1992 года – это самое начало нелегкого пути к патентным успехам. До 1992 года господствовало авторское свидетельство, что было закономерно в условиях отсутствия частной собственности.


С 1992 года Патентный закон (положения которого с учетом изменений, внесенных в 2003г., почти полностью вошли в часть четвертую Гражданского кодекса РФ, введенную в действие в 2008г) отменил авторское свидетельство и ввел патент в качестве элемента системы рыночных отношений. В отличие от России, в США патентный закон действует уже 200 лет. Ежегодное послание президента США сенату начинается с информации о достигнутых успехах в области патентования техники и технологий.

Нехватка информации о патентовании и охране интеллектуальной собственности может стать серьезной проблемой как для предпринимателей, чей бизнес строится на каком-либо изобретении, так и для ученых и конструкторов (которые могут быть обвинены в плагиате). Многие совершенно не понимают, зачем вообще нужен патент на изобретение , какие возможности он дает и от чего защищает. Внесем ясность в этот вопрос.

Просто и понятно о том, зачем нужен патент на изобретение

Древние изобретатели и инженеры, создававшие, например, песочные часы или колесо, не задумывались о своих правах на собственные изобретения. Их технические разработки быстро входили в массовое использование и применялись всеми и всюду, где изобретение могло облегчить людям жизнь. Однако рыночные отношения и усложнение технологий в корне изменили ситуацию: если изобретение можно усовершенствовать и продать дороже, то возникает конкуренция.

Изготовителю новой, продвинутой версии того же колеса (например, шипованного, подходящего для езды по зимним дорогам) хочется получить больший доход и увеличить число своих клиентов, а не делить рынок с конкурентами, которые решили использовать его идеи и наработки. Это вызывает потребность в защите исключительного права авторов на свои изобретения, что осуществляется посредством получения государственных патентов.

Патент на изобретение нужен для того, чтобы исключить все возможности применения защищаемой им технологии кем-либо, кроме правообладателя (без приобретения лицензии), в течение всего срока действия данного охранного документа. Патент – надежное средство монетизации результатов интеллектуального труда, позволяющее авторам изобретений получать доход от их промышленного использования.

Но при этом огромное количество изобретателей подают заявки на получение патентов для своих изобретений просто «для галочки», желая иметь у себя такой документ и внести свое имя в государственные реестры изобретений, но совершенно не рассматривая патент как бизнес-инструмент. Даже вариант извлечения прибыли из торговли лицензиями не приходит им в голову.

Поэтому, чтобы патент на изобретение не остался просто красивой бумажкой, а оказался действительно нужен и полезен в коммерческом плане, авторам изобретений необходимо разрабатывать собственные планы по управлению интеллектуальной собственностью. Создание таких стратегий начинается с анализа и выбора технологий защиты своего творческого продукта.

Стратегии по управлению интеллектуальной собственностью рассматривают изобретения в рамках всего их жизненного цикла: от возникновения идеи и создания первых рабочих прототипов до регистрации патента, введения технической разработки в промышленное производство и распоряжения правами на нее, включающее их защиту, передачу и продажу, оценку их стоимости, окончание срока их действия.

Получение патента – всего лишь один из возможных вариантов (есть и альтернативы, например, режим конфиденциальности для изобретения, при котором патент будет не нужен). Выбор конкретных инструментов управления интеллектуальной собственностью определяется, в первую очередь, целями компании. Например, для предприятий, создающих инновационные технологии в области ракетостроения, предпочтительнее установление режима конфиденциальности, поскольку раскрывать информацию о таких изобретениях нежелательно, а оформление патента предполагает именно этот путь. Ракетостроительные заводы представляют собой закрытые компании, и в случае копирования запатентованных чужих наработок невозможно будет проверить эти факты и принять какие-либо меры в их отношении.

Также существует режим открытых инноваций, обычно устанавливаемый для товаров, о которых необходимо в кратчайшие сроки проинформировать конечных пользователей, рекламируя свой товар таким образом. Поэтому информация о подобных изобретениях сразу публикуется во всех возможных открытых источниках. Это нужно для продукции, которую люди приобретают только после серьезных размышлений и тщательного сравнительного анализа. Производитель выдает полную информацию о своем товаре, заботясь о покупателях.

Это рискованно в том плане, что конкуренты тоже не дремлют и вполне могут взять перспективную технологию себе на вооружение, да еще и усовершенствовать ее. Но обычно это происходит лишь через какое-то время, за которое компания-изобретатель успевает получить свой доход, а потом ее последователи лишь расширяют рынок и формируют новую нишу для данного вида продукции. То есть, патент для подобных изобретений тоже не очень нужен.

Для выполнения аналитической работы, связанной с интеллектуальной собственностью, нужно обладать специальными знаниями, прежде всего маркетинговыми и юридическими. Большие фирмы имеют целые аналитические отделы, которые работают над стратегиями управления интеллектуальной собственностью, включая получение патентов на изобретения.

10 причин, объясняющих, зачем нужен патент на изобретение

Получение патента – процедура долгая и хлопотная как для изобретателей и патентных поверенных, так и для государственного патентного ведомства. Она начинается с предварительной проверки изобретения на новизну, составления и подачи заявки в Роспатент, после чего сотрудники ведомства ее принимают, подвергают формальной экспертизе и экспертизе по существу, в конечном итоге, принимают решение о регистрации изобретения или же отказе в ней. При положительном исходе правообладателю выдают патент, а также публикуют сведения об изобретении в государственных реестрах и бюллетене.

  1. Право монопольно применять техническое новшество в бизнесе, включая изготовление товаров, их продажу, экспорт и импорт в рамках закона.
  2. Защиту от тех же действий, производимых конкурентами (путем запрета на использование изобретения кем-либо, кроме его владельца).
  3. Извлечение прибыли из торговли исключительными правами на изобретение.
  4. Наращивание активов компании (интеллектуальная собственность является нематериальным активом, который может заметно повысить стоимость фирмы).
  5. Снижение налогового бремени (эту возможность дает пользование правами на интеллектуальную собственность).
  6. Укрепление репутации предприятия, создание ему имиджа передовой и инновационной компании, который помогает завоевать лояльность потребителей, привлечь инвесторов и контрагентов.
  7. Больше возможностей для получения заказов от государственных структур в процессе закупок (тендерные комиссии госпредприятий охотнее отдают заказы тем фирмам, которые грамотно распоряжаются своими инновациями и имеют патенты на свои разработки – такие компании считаются более надежными, конкурентоспособными и перспективными).
  8. В совместных предприятиях патенты на изобретения (вернее, исключительные права на них, измеренные в денежном эквиваленте) могут быть использованы как вклад в уставной капитал со стороны одного из партнеров, что увеличит его долю в бизнесе и даст ему больше возможностей участвовать в управлении компанией.
  9. Права владельца или автора изобретения получают официальное подтверждение и защищаются государственными инстанциями – судами, антимонопольной и таможенной службами, ППС, Роспатентом.
  10. В случае посягательств на изобретение со стороны конкурентов их можно будет привлечь к ответственности (от гражданско-правовой до административной и уголовной, в зависимости от тяжести нарушения).

Если вам нужен патент на изобретение, проведите проверку его патентоспособности

До того, как подавать заявку на регистрацию патента в ФИПС и разворачивать бизнес на основе своего изобретения, обязательно нужно проверить его на новизну, чтобы исключить вероятность судебных исков от других правообладателей (если вдруг окажется, что данная разработка была кем-то запатентована). Если основа изобретения уже кому-то принадлежит, можно купить лицензию на него и заниматься бизнесом на законных основаниях.

Пример из жизни: некий предприниматель хочет открыть фирму, оказывающую услуги лазерной гравировки по стеклу, и намерен брать изображения из Интернета, чтобы наносить их на предметы. Но эти изображения могут быть законодательно защищены, и их использование разрешается лишь при заключении договора с владельцем.

В науке и технике ситуация примерно такая же: гениальная, на первый взгляд, техническая идея может принести изобретателю не почет и деньги, а обвинения в плагиате и судебные иски. Поэтому проведение патентной разведки перед регистрацией своих прав на изобретение нужна, в первую очередь, самому автору (или владельцу технического новшества). Патентные базы содержат очень подробные и исчерпывающие – даже более чем в научных периодических изданиях – описания изобретений, полезных моделей и т. п. Кроме того, в этих базах есть масса информации о том, какими проектами сейчас занимаются различные исследовательские центры, какие новинки были недавно запатентованы.

Но бывает и так, что изобретение не имеет аналогов в мире и действительно абсолютно ново и оригинально. В этом случае автору нужно получать патент на такое изобретение как можно скорее, иначе ту же самую идею может использовать конкурент, а патентное ведомство отдаст предпочтение тому разработчику, чья заявка пришла раньше.

До того момента, когда на изобретение имеются все документы, регистрирующие его как объект ИС, оно официально не является инновацией, поскольку еще не проведена проверка всех баз подобных объектов и не доказана новизна и промышленная применимость технологии, метода или устройства. И эта ситуация может стать довольно печальной для разработчика: ведь он потратил на создание своего изобретения время, силы и средства, а законно воспользоваться им и отбить свои вложения не имеет возможности.

Молодым изобретателям, которые хотят стать высокооплачиваемыми и востребованными специалистами, нужно внимательно изучить всю информацию, касающуюся оформления патентов на изобретения. Создание и поддержка научно-технических площадок, делающих упор в первую очередь на ИС, входит в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., то есть на производителей новой продукции и тех, кто создает инновации. Поэтому авторам крайне важно иметь представление о возможностях использования их изобретений в бизнесе и четко понимать, когда и как нужно получать патенты на свои технические разработки.

Действительно ли нужен патент на изобретение либо это фикция защиты права?

Основная цель, для которой нужны патенты на изобретения в современном мире, – это продвижение научных и технических знаний путем привлечения инвестиций в производство новой продукции, разработку методов и устройств. Патенты, защищая изобретения от посягательств конкурентов, превращают технические инновации в выгодный и надежный объект для инвестирования.

По общепринятому мнению, получение патентов – удел крупных компаний, которые могут себе позволить дорогостоящие исследования, либо отдельных изобретателей, желающих получить инвестиции для открытия производства нового продукта и вывода его на рынок. Кроме того, некоторые предприятия продают лицензии на право применения своих изобретений другими компаниями либо конечными пользователями.

Но есть и противники патентной системы, призывающие к ее отмене. Основная цель их критики – крупные монополии, контролирующие немалые доли отдельных областей науки и техники за счет получения патентов на важные изобретения и, таким образом, лишающие общество свободного доступа к жизненно важным лекарствам, к ценной информации и перспективным научным разработкам. Кроме того, владельцы монополий на изобретения устанавливают тот уровень цен на конечные продукты, который им нужен, а это не всегда в интересах общества.

Более того, в некоторых технических отраслях патенты и владение ими – не двигатель экономического и технологического развития, а препятствие на их пути, блокирующее вывод прогрессивных инноваций на рынок. Изобретения ведь не образуются сами собой, а, как правило, являются плодом долгих кропотливых усилий работников той или иной компании. Если несколько разных фирм создают какую-либо новую технологию одновременно, то патент достается той из них, которая первой подала заявку, а развитие остальных при этом тормозится. Так случилось, например, с конкурентами Эдисона, изобретателя лампы накаливания в 1880 г., – другие изобретатели, работавшие над той же идеей, немного опоздали с получением патента и были в судебном порядке отстранены от производства ламп, поскольку монополия на этот вид продукции уже принадлежала Эдисону. Это несколько притормозило развитие инноваций в данной области.

На практике патенты не настолько сильно влияют на инновации. В ряде отраслей (их немного) цена вхождения на рынок столь велика, что создание барьеров для конкурентов оправдывает себя; в других отраслях ситуация иная. С одной стороны, из фактического положения дел, например, в фармацевтической промышленности США можно сделать выводы, что активные исследования и разработки в этой области обусловлены именно патентами (поскольку запатентованные технологии привлекательны для инвесторов). Однако ответы на вопросы о том, насколько патенты способствуют росту экономики в целом, повышают ли количество и качество изобретений и так ли они нужны отдельным изобретателям, вовсе не столь очевидны.

Кроме того, дискуссии вызывает и сложившаяся практика получения патентов. Далеко не каждое изобретение, заявка на регистрацию которого подается в Роспатент, получает охранный документ. По одним данным, отказ ожидает всего 3 % заявок, по другим – до 25 %. При этом в регистрации изобретений в области высоких технологий отказывают, как правило, чаще, чем в выдаче патентов на новые лекарственные препараты.

Если вы задались вопросом, зачем нужен патент на изобретение, значит, у вас возникла потребность в защите своих интеллектуальных прав. В этой ситуации лучше довериться профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

Самое полезное и востребованное достижение в области науки и техники, не будет основой экономического процветания и почёта своего создателя, если тот не обеспечит инновацию охранными документами, гарантирующими защиту законодательства любого государства. Кто сумел, максимально извлечь прибыль и смог оградить себя от действий недобросовестных конкурентов, столкнувшись с проблемой отстаивания своих же собственных прав, тот не будет и спрашивать: зачем патентовать изобретение, тратить время и деньги на процедуру, требующую особых знаний, опыта и сноровки? Подобный вопрос обязательно встанет на повестке дня, если пользоваться не запатентованным новшеством, которое приносит прибыль только от производства и популярно в потребительской среде.

Преимущества защиты собственных прав

В результате процедуры, состоящей из предварительного поиска , подачи и рассмотрения заявки, экспертиз (формальной и по существу), выдачи патента и публикации сведений в бюллетене Роспатента, обладатель изобретения получает исключительные права, обеспечивающие целый ряд преимуществ:


Инвестиционная привлекательность

Нередко заставить маховик предприятия закрутиться в нужном направлении способен только свежий поток финансирования. А так как привлекательным для инвестора будет предприятие, владеющее портфелем патентных документов, то вопрос: зачем получать патент на изобретение, отпадает сам собой. Так что, набор документов, куда входят патенты, можно считать обязательным требованием в получении спасительного гранта для любой компании, защищённость и надёжность бизнеса которой не вызывает сомнений.

Улучшение имиджа предприятия, за счёт приобретения статуса «инновационной компании», позволит увеличить доверие покупателей, пополнить число контрагентов и, в следствие этого, повысить прибыль.

Патент - основа для доверия партнёров и потребителей

Как наличие учёных степеней и прочих регалий служит залогом доверия к специалисту, преуспевшему в той или иной области, так и патенты, которыми вооружён бизнес, можно считать гарантией высокого уровня производства, основанного на внедрении новейших технологий и оборудования. И соответственно: современная техническая база, подтверждённая имеющимися у компании-обладателя патентами, является залогом высокого качества, удешевления себестоимости, соответствия товаров и услуг требованиям настоящего времени, что неизбежно способствует повышению спроса, популярности и доверия к продукции.

Предприятие, строящее производство на защищённых законом инновациях, а потому - популярное у потребителей, привлекательно также для партнёрства. В строительстве совместного бизнеса предпочтение будет отдано сотрудничеству с обладателями патентов, служащих основой рентабельности производства и его высокой продуктивности. Как известно, рыночная стоимость запатентованной продукции будет выше цены аналогов, не охраняемых Законом, что способствует повышению конкурентоспособности предприятий, имеющих в арсенале патенты на изобретения.

Патент, как часть уставного капитала


Так как создание общего бизнеса требует вложений от каждого из партнёров, в этом качестве разрешается использовать исключительное право на изобретение, получившее денежную оценку. Используя собственный патент на ту или иную инновацию в качестве вклада в уставной капитал, его обладатель получает возможность участия в предприятии, что выражается определённым объёмом имущественных и неимущественных прав.

В соответствии с денежной оценкой вложенного патента, можно рассчитывать на конкретный пай, долю прибыли, количество акций. Также появляется шанс участвовать в управлении совместным предприятием, своевременное получение важной информации. Относительно внесения интеллектуальной собственности, как доли в уставной капитал, составляется договор с указанием объёма имущественных прав через денежную оценку патента, используемого в качестве вклада.

Залог под кредит

Так как патент на изобретение работает на повышение кредитоспособности и ликвидности предприятия, то есть основания утверждать, что умелое оперирование интеллектуальной собственностью выгодно обеим сторонам.

Получатель кредита, законно владеющий изобретением, увеличивает свой шанс получить от банка нужное количество денег. А для другой стороны - для банков, выдающих затребованную сумму, использование патента в качестве залога под кредит, способствует расширению источников рефинансирования, как и возрастания активных операций посредством увеличения перечня предметов залога, ранее ограничиваемых материальными активами (движимое и недвижимое имущество). Стоит учитывать и трансформацию залоговых отношений, как базы развития рынка ценных бумаг.

Но прежде, чем полагаться на возможность получения банковского кредита под залог интеллектуальной собственности, нужно иметь доводы относительно ценности и ликвидности объекта. В этом плане свою роль обоснованно играет патентование, включающее экспертизы и рассмотрение конкретного изобретения на предмет новизны, охраноспособности, промышленной применимости и конкурентоспособности.

Перечисленные выше доводы на пользу применения патента, как залога в банк, способствуют созданию интеллектуального капитала каждого государства. Если вклад добавленной стоимости, образованной от оборота интеллектуальной собственности, в РФ ещё не на должной высоте, то в некоторых странах (США, Финляндия и пр.) данный показатель составляет 10-20% от общего числа ВВП.

Патентование, как защита компании

Нежелание прислушаться к профессиональным патентным поверенным, рекомендующим защитить свою собственность через получение охранных документов, нередко ведёт к её утрате, а в лучшем случае - к длительной тяжбе, потере времени и непредвиденным расходам. Баталии некоторых компаний, оспаривающих право владения интеллектуальной собственностью, нередко растягиваются на годы и даже десятилетия.

Ввиду того, что идея сверкнёт молнией не только в Вашей голове, а может, и ловкие конкуренты получат патент на чужое изобретение, создаётся конфликтная ситуация. Не имея документального подтверждения исключительных прав на прибыльную интеллектуальную собственность, наш герой рискует подвергнуться нападению недобросовестных конкурентов и оказаться в роли мнимого злодея, к которому рано или поздно постучаться сотрудники МВД, обязанные привлечь его к ответственности согласно заявлению конкурента, вовремя побеспокоившегося насчёт патентования чужого имущества.

Защита собственного производства


А чтобы не стать жертвой уголовного дела, конфискации товара, а также остановки предприятия, нужно доказать свои права, что практически невозможно задним числом или, по крайней мере, очень трудно, трудоёмко и дорого. Так не лучше ли обратиться к профессиональной помощи и первым подать заявку, дающую право приоритета, как веское доказательство в любом споре? Патентование по праву считается единственным способом защитить исключительные права на изобретение и обеспечить законные преференции в своём сегменте рынка своей страны и за рубежом.

В выигрышном положении можно оказаться и тогда, когда в качестве аргумента предъявляются другие патенты, полученные, пусть и не на ту продукцию, что является предметом спора, но схожую, имеющую отношение к той же области техники, что и злосчастное изобретение, ставшее причиной конфликта. А так как сотрудники МВД не являются специалистами в области патентования, то, естественно, они не вправе останавливать производство и арестовывать продукцию, что даёт время подготовиться к защите и призвать на помощь профессионалов. Решающим будет слово экспертизы, выводы которой убедительны для суда, где и будет рассматриваться дело.

Опираясь на патент, выиграть тендер

Выгодный заказ - это предмет охоты всех предприятий, стремящихся укрепить собственные позиции в том или ином сегменте рынка через выигрыш тендера. А предпочтение тендерной комиссии будет отдано компаниям- производителям, конкурентоспособность которых держится на исключительных правах, позволяющих грамотно пользоваться инновациями, охраняемыми патентованием, что неизбежно сулит успешное выполнение любого проекта, прогресс и коммерческие выгоды всех участников.