Право на изобретение. В чем заключаются права на изобретение

Право авторства на изобретение возникает, если этот творческий продукт имеет материальное выражение. А вот право на использование технического новшества приобретается отдельно и гарантируется документом под названием патент. В статье мы приводим краткий обзор того, какие права на изобретения существуют, что они включают в себя и чем отличаются друг от друга.

В чем заключаются права на изобретение

Создатель изобретения, согласно законодательству РФ, обладает следующими видами прав:

  • исключительными;
  • правом авторства.

Автор изобретения – это лицо, результатом творческой работы которого является тот или иной продукт интеллектуальной деятельности. По умолчанию (если не доказано иное) автором считается гражданин, который указан в этом качестве в документах, составляющих заявку на регистрацию патента на изобретение, промышленный образец либо полезную модель.

Не все плоды интеллектуального творчества относятся к изобретениям. Таковыми не являются, в частности:

  • научные открытия;
  • теории, новые математические методы;
  • дизайнерские и эстетические решения;
  • правила игр;
  • методы осуществления интеллектуальной деятельности или ведения бизнеса;
  • программные продукты для ЭВМ;
  • решения, касающиеся только представления информации.

Кроме них, не имеют правовой охраны в статусе изобретения следующие виды интеллектуальной собственности:

  • новые сорта растений, породы животных, биологические методы их получения (кроме микробиологических технологий и создаваемых ими продуктов);
  • топологии интегральных микросхем.

Разработав новое техническое решение какой-либо задачи и закрепив его в физической форме, автор обретает права авторства на него. Но это право не дает изобретению правовой охраны, и оно может быть использовано сторонними лицами в собственных интересах. Для защиты новшества от чужих посягательств необходимо получить патент.

Однако и тут есть ограничения. Патентные права не распространяются на:

  • технологии клонирования человека;
  • методики изменения генетической целостности эмбриональных человеческих клеток;
  • способы промышленного и коммерческого использования человеческих эмбрионов;
  • любые решения, создающие угрозу интересам общества и вступающие в конфликт с нормами морали и гуманизма.

Патент – это документ, закрепляющий за его обладателем право на использование изобретения, включающее его промышленную эксплуатацию, введение его в гражданский оборот и любые другие способы распоряжения им, находящиеся в рамках закона. Срок действия права на изобретение, обеспечиваемого патентом, составляет 20 лет, и правообладатель обязан ежегодно вносить платеж для поддержания патента в актуальном статусе. Можно продлить этот срок на 5 лет, но не более. После этого техническое решение становится общественным достоянием (авторское право, однако, продолжает действовать в его отношении), может применяться кем угодно без каких-либо разрешений и выплат.

В ситуации, когда точно такое же изобретение было сделано кем-то раньше, но не запатентовано, этот человек имеет право преждепользования – возможность дальнейшей эксплуатации своего изобретения без уплаты каких-либо средств, но и без расширения областей его использования (путем включения этого изобретения в какой-либо вновь созданный объект и т. д.) и продажи (кроме передачи вместе с объектом, в котором оно задействовано).

Нередко изобретения делаются людьми в ходе выполнения их трудовых обязанностей или по заданию работодателя. Такие изобретения называются служебными, и права на них распределяются следующим образом: правом авторства на изобретение обладает работник (собственно, автор), а исключительным правом и правом – его работодатель (исключая случаи, когда в трудовом договоре зафиксированы какие-то иные условия). При этом разработчик технического новшества также имеет право на вознаграждение за использования служебного изобретения.

Однако не все изобретения, создаваемые сотрудниками при использовании материально-технической и финансовой базы работодателя, являются служебными. Если техническое решение было разработано не в рамках исполнения сотрудником обязанностей, регламентированных трудовым договором, то оно не относится к служебным, и все права на него (авторское, право на оформление патента и т. д.) остаются за автором. Его наниматель может потребовать лишь неисключительную, или простую, лицензию на пользование этим изобретением либо компенсацию всех издержек, которые он претерпел из-за создания его работником этого изобретения.

Исключительные права на изобретение

Патент обеспечивает его владельцу право распоряжаться изобретением как угодно (не нарушая при этом закона, конечно). Изобретения можно использовать следующим образом:

  1. Ввозить на территорию РФ, производить, применять, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или держать у себя для использования в дальнейшем объект, содержащий изобретение.
  2. Применять метод, в который оно входит.

Изобретение считается примененным в материальном объекте или методе, когда этот объект или метод несут в себе все признаки данного технического решения, перечисленные в виде независимых пунктов формулы изобретения в патенте (либо аналогичные признаки, известные в данной технической области до этого момента). Если в процессе применения были использованы также признаки другого изобретения, полезной модели, промышленного образца, то эти продукты интеллектуального труда тоже признаются использованными.

Не являются нарушением исключительного права на изобретение:

  1. Применение объекта, содержащего в себе изобретение, как части конструкции, вспомогательного оборудования или в процессе эксплуатации транспорта (железнодорожного, водного, авиационного и автомобильного) либо космических аппаратов других государств в случаях, когда этот транспорт или техника присутствуют на территории РФ временно или случайно, а объект применяется только по прямому назначению – для транспортных целей или эксплуатации космической техники. Такие действия не нарушают исключительных прав на транспортную или космическую технику стран, предоставляющих аналогичные права на те же объекты, зарегистрированные в РФ.
  2. Научное исследование материального объекта, изделия либо метода, содержащих в себе изобретение (включая эксперименты над ними).
  3. Применение изобретения в условиях форс-мажорных обстоятельств (природных катастроф, техногенных аварий) при условии скорейшего уведомления правообладателя о том, что его изобретение было использовано, и уплаты ему надлежащей компенсации.
  4. Употребление изобретения в частных, бытовых, семейных целях (то есть, некоммерческое, без извлечения какой-либо прибыли).
  5. Однократное изготовление лекарственного препарата в аптеке по рецепту врача с применением изобретения.
  6. Распоряжение на территории РФ продуктом, включающим в себя изобретение, и уже введенным в гражданский оборот (владельцем патента или лицом, получившим его разрешение на это).

Случается так, что правообладатель патентует изобретение, промышленный образец или полезную модель, но не пользуется ими либо применяет в очень незначительной степени. Если такое положение дел сохраняется в течение четырех лет с момента получения патента и из-за этого рынок недополучает соответствующие товары и услуги, то любой желающий активно использовать данное изобретение имеет право обратиться к патентообладателю с просьбой о заключении с ним лицензионного договора.

При отказе патентообладателя он может подать судебный иск о выдаче ему принудительной неисключительной лицензии на эксплуатацию изобретения на территории РФ. Исковое заявление должно содержать условия предоставления лицу лицензии этого типа: объем использования продукта интеллектуального труда, суммы платежей, график и порядок их перечисления патентообладателю.

Суд удовлетворит требования истца, если держатель патента не сможет доказать, что у него были уважительные причины не использовать изобретение либо использовать его в очень малой степени. Для получателя лицензии объем платежей за нее устанавливается также в судебном порядке и не может быть меньше стоимости лицензии, определяемой исходя из сравнимых обстоятельств дела.

Принудительная простая лицензия может быть приостановлена через суд, если неблагоприятные обстоятельства патентообладателя изменились и вряд ли возникнут вновь, и он подал соответствующий иск. Порядок прекращения действия лицензии и возникшие права сторон тоже определяет суд.

В случаях, когда обладатель патента не имеет возможности пользоваться изобретением, исключительным правом на которое он обладает, без нарушения прав владельца первого патента на него (если этот владелец отказался заключать лицензионный договор), то обладатель второго патента может потребовать предоставления ему принудительной простой лицензии через суд.

Иск составляется так же, как в вышеописанной ситуации с неиспользованием изобретения. Отличие здесь в том, что владелец второго патента и исключительного права на зависимое изобретение должен продемонстрировать высокую техническую важность этой разработки и доказать, что он имеет больше экономических возможностей, чем обладатель первого патента, для промышленной эксплуатации изобретения.

Если суд удовлетворяет его иск и выдает лицензию, то право на использование изобретения, обеспечиваемое первым патентом, не передается другим гражданам (за исключением случаев отчуждения второго патента и, соответственно, исключительного права на изобретение). Размер платежей по принудительной неисключительной лицензии определяется по тому же алгоритму, что и в ситуации, описанной выше.

Авторские права на изобретение

Правом авторства на изобретения его создатель обладает бессрочно, и оно не может быть отчуждено у него (поскольку является личным). Этим правом обладают, в том числе, и авторы служебных изобретений. Авторское право – это основа для всех остальных имущественных и неимущественных прав, касающихся продуктов творческого труда, и важнейшее полномочие изобретателя.

Суть этого права заключается в гарантируемой законодательством возможности для фактического создателя изобретения получить признание себя в качестве такового в соответствии с установленным порядком. Отсюда следует запрет всем остальным людям называться авторами изобретения, запатентованного в какой-либо стране.

Право авторства на изобретение не имеет временных рамок, но пространственный ареал его действия ограничен. В соответствии с общим порядком, авторское право действует только на территории Российской Федерации, а если на изобретение имеется патент и на территории другого государства, то оно будет действовать и там.

Защита авторского права предполагает охрану имени автора (которым может быть только гражданин, обладающий индивидуализирующим его именем). Изобретатель может уступить право патентования своего детища кому-либо другому, но его имя в любом случае будет присутствовать в документе вместе с именем владельца патента. То есть право изобретателя на имя фактически является частью его авторского права, и это имя обязательно указывается во всех изданиях и иных источниках информации, где упоминается изобретение.

Решение о том, как назвать свой интеллектуальный продукт – собственным именем или каким-то специальным наименованием – целиком принадлежит автору и никак не регулируется законом. Это относительное право, предполагающее, что правообладателю будет противостоять какое-либо лицо, наделенное соответствующими обязанностями, но сотрудники Роспатента, которые занимаются патентованием технических решений, не имеют такой обязанности.

Что касается права на переименование уже зарегистрированного изобретения, то эта операция возможна по ходатайству гражданина, являющегося одновременно автором и патентообладателем. Если автором изобретения является один человек, а патентом владеет другой, то название объекта интеллектуального труда можно менять только при согласии обеих сторон, поскольку это действие затрагивает имущественные интересы патентообладателя.

Срок действия исключительного права на изобретение

Исключительное право и соответствующий патент на изобретение действительны в течение 20 лет со дня подачи заявки в патентное ведомство. Это право попадает под государственную охрану лишь после совершения регистрации изобретения (см. ст. 1393 ГК РФ). Если рассмотрение заявки на регистрацию лекарственного препарата, агрохимиката или пестицида (использование которых в сельском хозяйстве или медицине возможно только при наличии специального разрешения) заняло много времени и первое разрешение было получено позже чем через пять лет, то правообладатель может направить заявление в федеральные органы исполнительной власти по интеллектуальной собственности и потребовать увеличения срока действия исключительного права на это изобретение. Срок может быть продлен не более чем на пять лет.

Иногда для рассмотрения заявки на оформление патента на техническое новшество необходимы дополнительные материалы. Заявитель должен представить их не позднее чем через три месяца с момента направления ему запроса, и если он их не представит и не попросит о продлении этого срока (что возможно по решению федерального органа, занимающегося вопросами интеллектуальной собственности, на период до 9 месяцев), то его заявка будет отклонена.

Пролонгация исключительного права на техническое решение обеспечивается дополнительным патентом, в котором присутствует формула изобретения со всеми его признаками, характеризующими данный продукт интеллектуального труда. Этому дополнительному патенту присваивают регистрационный номер, совпадающий с номером предшествующего (срок которого продлевается).

Для изобретений, представляющих собой химический или фармацевтический продукт (пестицид, агрохимикат, лекарство), промышленное применение которых в РФ допускается только при наличии специального разрешения, предусмотрены особые административные процедуры и условия продления срока патента.

Они отражены в «Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента» (утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 810) и в «Порядке выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение» (утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 809). Особенность продления срока действия исключительного права на эти изобретения заключается в повышенных требованиях к составлению формул таких изобретений.

Условия, время и процедурные особенности рассмотрения заявок на получение дополнительного патента, а также увеличение срока ответа на ходатайство об экспертизе и перечень сведений, которые должны быть включены в такой патент, тоже регламентируются нормативно-правовыми актами РФ.

Раньше патенты продлевались в отношении абсолютно всех содержащихся в них пунктов формулы изобретения (как зависимых, так и независимых), но с 1 января 2015 г., согласно п. 2 ст. 1363 ГК РФ, продление патента возможно только с новой формулой изобретения продукта, на использование которого имеется разрешение. То есть, пролонгируются исключительные права лишь на конкретный состав лекарственного препарата или соединение, которые могут применяться в промышленности и здравоохранении и уже прошли все требуемые клинические испытания.

Направлять в федеральный орган, регулирующий вопросы патентного права, заявку на продление патента следует тогда, когда еще действителен текущий патент, и до момента истечения полугода с момента выдачи первого разрешения на использование изобретения либо полугода после получения первоначального патента – выбирается тот срок, который истекает позже. Этот срок увеличивают на отрезок времени со дня подачи заявки на регистрацию изобретения и до дня получения первого разрешения на его эксплуатацию (максимум на 5 лет, но при вычете 5 лет).

Эта правовая норма изменилась в том смысле, что объем прав на изобретение, подтверждаемых дополнительным патентом, является новым (не совпадающим с тем, который обеспечивался первоначальным патентом). Ведь фактически дополнительный патент основывается на новой формуле изобретения, характеризующей конкретный продукт, применение которого уже разрешено, и это отражено в соответствующем документе. Примеры таких продуктов – активные соединения, их сочетания или соли, фармацевтические композиции в тех или иных лекарственных формах, испытанные в клинических условиях и допущенные к использованию в качестве лекарственного препарата Минздравом (что отражено в их регистрационном удостоверении).

То есть если раньше формула изобретения являлась «зонтиком», покрывающим все возможные альтернативные соединения и их вариации, то теперь продлить патент можно лишь на одно конкретное соединение или действующее вещество, уже проверенное, прошедшее все экспертизы и допущенное к массовому применению. Этот подход к защите исключительных прав на лекарства соответствует практике европейских стран, где такие изобретения защищаются Свидетельствами дополнительной охраны (СДО).

Рассмотрение заявок на продление патентов включает в себя, помимо контроля формальных и процедурных аспектов (оплаты патентной пошлины, соблюдения сроков, статуса первоначального патента, удостоверения личности и прав заявителя), классификацию изобретения – установление возможности причисления его к одной из категорий изобретений, для которых допускается увеличение срока действия патентов. Примечательно, что, например, патенты, защищающие исключительные права на устройства или методики применения лекарственных средств, не могут быть продлены, в отличие от продуктов, представляющих собой композиции лекарственных препаратов либо соединений, являющихся их компонентами.

Срок действия удостоверения на лекарственное средство при его первой регистрации в РФ составляет 5 лет. Выдаче этого удостоверения предшествуют длительные клинические испытания, поэтому новые лекарства вводятся в широкое употребление не сразу после того, как они были разработаны фармацевтами и химиками. Эта задержка с регистрацией компенсируется продлением срока патента.

Кроме того, процедура обработки заявки на перерегистрацию патента федеральным ведомством допускает возможность увеличения установленного срока ответа, если у правообладателя были запрошены дополнительные материалы, касающиеся изобретения. В любом случае, и первичная, и повторная процедуры регистрации патента на лекарство занимают очень много времени.

После того как препарат пробыл на рынке пять лет, он нуждается в повторной регистрации, результатом которой будет выдача правообладателю бессрочного регистрационного удостоверения. То есть разрешением, запускающим лекарственный препарат в эксплуатацию, является первое регистрационное удостоверение, действующее в течение пяти лет. За время широкого применения лекарства могут быть обнаружены его побочные воздействия и противопоказания к его назначению, которые могут стать причиной отказа в перерегистрации прав на это изобретение.

Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы соблюдался баланс между интересами изготовителей оригинальных и воспроизведенных лекарств и интересами всего общества (прежде всего, экономическими).

Получить права на изобретение не так просто, как хотелось бы. Это сложная и ответственная процедура, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

, использование патента , как запатентовать идею , как получить патент , объекты патентного права , охрана авторских прав , право на изобретение

300 стоимость
вопроса

вопрос решён

Свернуть

Ответы юристов (6)

    получен
    гонорар 20%

    Адвокат, г. Москва

    Общаться в чате
    • 10,0 рейтинг
    • эксперт

    Добрый день. Валентина.

    Предлагают заплатить за патент. Каким образом ему защитить свои права и не дать возможность украсть его открытие?
    Валентина

    Для того, чтобы ему защитить свои права и избежать возможных споров с новым работодателем, необходимо прежде всего зарегистрировать патент на его имя. То есть лучше сделать это как можно быстрее - получить деньги от работодателя, зарегистрировать патент, а уже затем использовать изобретение у работодателя.

    «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016)ГК РФ Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца
    Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.
    «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016)ГК РФ Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
    2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).
    3. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

    Свернуть

    Уточнение клиента

    Уважаемый Дмитрий! В данный момент юридическое лицо не является работодателем. Если он заключит договор, а затем будет патентовать, то это может быть признано служебным изобретем, каковым оно не является. Что необходимо сделать, чтобы обезопасить его от этой ситуации?

    • получен
      гонорар 20%

      Адвокат, г. Москва

      Общаться в чате
      • 10,0 рейтинг
      • эксперт

      В данный момент юридическое лицо не является работодателем. Если он заключит договор, а затем будет патентовать, то это может быть признано служебным изобретем, каковым оно не является. Что необходимо сделать, чтобы обезопасить его от этой ситуации?
      Валентина

      Нет, служебным произведением это не является. Как вариант можно в самом трудовом договоре прописать, что данное автором данного изобретения является такое-то лица и работодатель признает, что не имеет никаких прав на изобретение и не причастен к его созданию. Это будет гарантией в случае возможных претензий работодателя и докажет, что создание изобретения никак не связано с работой у работодателя и создано отдельно автором, а не по заданию работодателя и докажет, что изобретение было создано или до заключения трудового договора.

      «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016)ГК РФ Статья 1295. Служебное произведение
      1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.
      2. Исключительное право на служебное
      произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
      Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору.
      Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок

      Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

      Свернуть

      Федько Мария

      Юрист, г. Москва

      • 2087 ответов

        583 отзыва

      Здравствуйте, Валентина. Патент можно зарегистрировать до заключения договора с юридическим лицом. С точки зрения закона служебным изобретением не является данное изобретение, так как оно не было создано работником в связи с выполнение трудовых обязанностей. Но в случае регистрации после заключения трудового договора могут возникнуть сложности с доказыванием.

      Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец
      1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

      Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

      Свернуть

      получен
      гонорар 40%

      Юрист, г. Краснодар

      Общаться в чате

      ГК РФ. Статья 1345. Патентные права
      1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.
      2. Автору изобретения , полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:
      1) исключительное право;
      2) право авторства.
      Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец
      Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо , в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен.
      Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
      1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения , полезной модели или промышленного образца.
      2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.
      3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
      4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

      Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

      Свернуть

      получен
      гонорар 40%

      Юрист, г. Краснодар

      Общаться в чате

      тут даже вопрос не в финансировании получения патента, а в соответствии результата интеллектуальной деятельности признакам изобретения. В ходе патентной экспертизы проводится исследование на предмет новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости

      Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения
      1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
      Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
      2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
      Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.
      Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
      При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
      3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения , заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации . Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.
      4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

      Таким образом, резюмируя, право авторства неотчуждаемо с момента раскрытия информации, даже если работодатель займется оформлением патента. Вопрос авторских отчислений - предмет торга с работодателем, вопрос юридического оформления на данном сайте, на мой взгляд, следует решать в отдельном порядке

Право авторства

Среди важнейших личных неимущественных прав, которые могут возникнуть после выдачи патента на изобретение, полезные модели, промышленные образцы и которыми могут обладать только авторы, первоочередным является право авторства.

Право авторства означает, что изобретатель, автор полезной модели или промышленного образца может требовать признания его в качестве создателя такого результата. Это позволяет обеспечить определенное общественное признание его заслуг. Право авторства выражается в закреплении имени автора в патенте.

Право авторства является личным неотчуждаемым правом и охраняется бессрочно. Признаваться оно может только за физическими лицами и сохраняется за ними во всех случаях, например в случае создания объекта в порядке выполнения служебного задания, в порядке правопреемства и др.

Право авторства – важнейшее правомочие автора, поскольку оно предопределяет все остальные имущественные и неимущественные права. Определить право авторства можно как предоставленную законом возможность действительному автору изобретения быть признанным таковым в установленном порядке. Это право возникает только в том случае, если заявленное техническое решение квалифицировано как объект промышленной собственности соответствующим государственным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. И будет признаваться за правообладателем, пока не будет доказано иное.

Право авторства имеет определенные территориальные границы. По общему правилу оно ограничено территорией России, однако если изобретение запатентовано в другом государстве, то это право будет существовать и на территории того государства, где оно запатентовано. Право авторства охраняется бессрочно. Оно предполагает запрет всем другим лицам именоваться авторами того изобретения, полезной модели, промышленного образца, на которое был выдан патент, действующий на территории данного государства.

Право на имя

Действующее законодательство прямо не регулирует такое личное неимущественное право, как право на имя. Вместе с тем охрана прав авторства невозможна без охраны имени автора, поскольку автором признается лицо, имеющее индивидуализирующее его имя. Даже если автор уступает кому-либо право на получение патента, его имя все равно должно быть указано в патенте наряду с именем патентообладателя. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что право автора на имя поглощается правом авторства и авторское имя изобретателя должно упоминаться в различных публикациях об изобретении, справочниках и т.д.

Не регулируется законодательством также вопрос о том, имеет ли автор право дать изобретению свое имя или присвоить ему какое-либо специальное название. По своей природе – это относительное право, т.е. управомоченному лицу (автору) должно противостоять конкретное обязанное лицо. Таким обязанным лицом могли бы быть соответствующие работники патентного ведомства, в функции которых входит оформление патентов на изобретения. Однако поскольку этот вопрос подробно правовыми актами не регулируется, то такой обязанности у работников федерального органа исполнительной власти нет, и поэтому вопрос о присвоении изобретению имени автора или специального названия решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Право автора изменить уже данное название изобретения

Отдельно следует говорить о праве автора изменить уже данное название изобретения. Если в качестве автора и патентообладателя выступает одно и то же лицо, то по ходатайству такого лица название должно быть изменено. Если же право на патент автор передал другому лицу, то изменение названия должно производиться по согласованию автора и патентообладателя, поскольку в этом случае могут быть затронуты имущественные интересы последнего.

Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен.

Комментарий к Ст. 1356 ГК РФ

1. Далеко не у всех результатов интеллектуальной деятельности закон признает наличие автора (или по крайней мере не считает фигуру автора юридически значимой для таких результатов, как ноу-хау, не говоря уж о средствах индивидуализации). Но все объекты патентного права имеют автора-гражданина, потому что создание этих объектов обусловлено ярко выраженной творческой деятельностью (ст. 1228, 1347 ГК). Соответственно должны существовать и личные неимущественные права автора. Какие именно?

В п. 2 ст. 1228 ГК РФ установлено, что в любом случае автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а вот иные личные неимущественные права — только в случаях, прямо предусмотренных Кодексом. Пункт 2 ст. 1345 ГК РФ говорит только о праве авторства, комментируемая статья раскрывает это право. Поскольку иные неимущественные права автора в нормах патентного права не упоминаются, получается, что право авторства — это единственное неимущественное право автора объекта патентного права. Данное положение является особенностью патентного права по сравнению с авторским правом, предусматривающим множество личных неимущественных прав автора произведения (см. ст. 1255 ГК). Это сознательный выбор законодателя: так, например, благодаря отсутствию у автора изобретения такого неимущественного права, как право на имя, граждане освобождены от того, чтобы при всяком использовании запатентованного объекта указывать имя изобретателя. Следует также обратить внимание на то, что закон не позволяет регистрировать объекты патентных прав анонимно: имя автора всегда указывается в заявке на получение патента, в государственных реестрах и в самом патенте. Автор всего лишь вправе отказаться от упоминания своего имени при официальном раскрытии информации Роспатентом (см. п. 1 ст. 1385, п. 1 ст. 1394 ГК).

Право авторства характеризуется возможностью для гражданина признаваться автором созданных им объектов патентного права. Абсолютный характер права авторства проявляется в том, что автор вправе пресекать попытки всех третьих лиц присвоить себе авторство. Как всякое личное неимущественное право, право авторства неразрывно связано с личностью: в комментируемой статье продублированы общие положения ч. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ о том, что это право неотчуждаемо от автора и непередаваемо; отказ автора от своего права не допускается и юридических последствий не влечет. Эти общие положения усилены в комментируемой статье указанием на то, что переход или передача исключительного имущественного права, первоначально всегда принадлежащего автору (п. 3 ст. 1228 ГК), не могут повлечь перехода или передачи права авторства. Бесспорно, подлежат применению и общие положения ч. 3 п. 2 ст. 1228 ГК РФ: авторство как таковое охраняется бессрочно (субъективное право авторства со смертью автора прекращается). Соответственно на требования о защите права авторства (авторства) не распространяется исковая давность (абз. 2 ст. 208 ГК).

2. Вопрос о моменте возникновения права авторства на объекты патентного права в литературе является одним из наиболее спорных. Большинство современных отечественных исследователей патентного права считают, что право авторства возникает только с момента государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. Но следует отметить, что совершенно определенно закон говорит о том, что государственная регистрация объектов патентных прав является условием признания не всех интеллектуальных прав, а лишь исключительного права (см. п. 1 ст. 1232, ст. 1353, ч. 2 п. 1 ст. 1363 ГК), при этом срок действия даже исключительного права исчисляется с момента, предшествующего государственной регистрации (см. п. 1 ст. 1363 ГК и комментарий к ней). Об «иных» интеллектуальных патентных правах нельзя сказать даже этого: право на получение патента (ст. 1357 ГК) по своему определению может существовать только в период до государственной регистрации соответствующего результата. Ясно, что с неотделимыми от личности правами ситуация еще сложнее: так, государственная регистрация объекта патентных прав может состояться и после смерти автора — значит, в этом случае надо признать, что права авторства вообще никогда не было? Следует согласиться с А.П. Сергеевым, что безотносительно к теоретическим разногласиям «закон, во всяком случае, признает и охраняет права создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения другими лицами» . Верховный Суд РФ вообще однозначно определяет: законом не предусмотрено, что право авторства зависит от выдачи патента, оно «возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата творческой деятельности» .

———————————
См.: Городов О.А. Патентное право: Учеб. пособие. М.: ТК «Велби»; Проспект, 2005. С. 358 — 361; Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 430 (автор — В.И. Еременко).

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК «Велби»; Проспект, 2007. С. 504.

Возможно, следует признать, что до возникновения охраняемого объекта патентных прав личное неимущественное право автора носит условный характер — государственная регистрация подтверждает или отвергает существование этого права. Что касается реализации права авторства и его охраны (или охраны авторства), то она действительно возможна только с момента признания государством за решением значения объекта патентного права и выдачи патента (см. п. 2 — 3 ст. 1354 ГК). Прекращение срока действия патента (удостоверенного им исключительного права) не влечет прекращения охраны права авторства (авторства).

3. Формальное закрепление права авторства выражается в сведениях, вносимых в соответствующий государственный реестр и в выдаваемый на основании государственной регистрации патент, который, как сказано в п. 1 ст. 1354 ГК РФ, удостоверяет в том числе и авторство на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Внесение имени автора в патент устанавливает такую презумпцию авторства, которая может быть опровергнута только через признание патента недействительным. В связи с этим имеют существенную специфику способы защиты нарушенного права авторства (авторства) в зависимости от того, внесен или не внесен нарушитель в качестве автора в патент. При защите права авторства (авторства) лица, указанного в качестве автора в патенте, применяются общие способы защиты, указанные в п. 1 ст. 1251 ГК РФ, за исключением требования о признании права авторства (это право и так признается бесспорным). Иная ситуация, если свое фактическое право авторства отстаивает лицо, в патенте не указанное. В данном случае специальным и необходимым способом защиты (не исключающим применение общих способов, упомянутых в п. 1 ст. 1251 ГК) является требование о признании в судебном порядке патента недействительным (подп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК). Тот же специальный способ защиты применяется в случае, если заинтересованными лицами защищается авторство умершего автора.

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.. 4

1.1. Интеллектуальная собственность: понятие и виды.. 4

1.2. Изобретение как таковое. 6

1.3. Интеллектуальная собственность как объект охраны по российскому законодательству. 10

2.2. Исключительные права патентообладателя. 14

3. НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ. 16

3.2. Нарушение прав патентообладателей. 18

3.3. Охрана российских изобретений за рубежом. 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 22

Исходя из содержания статьи 138 ГК РФ, под объектом интеллектуальной собственности, в первую очередь, признаётся некий результат интеллектуальной деятельности. В литературе указывается, что «под объектом интеллектуальной собственности во всех случаях подразумевается благо нематериальное, которое лишь воплощается в определённых материальных объектах, являющихся его материальными носителями» .

Перечня видов интеллектуальной собственности ГК РФ не содержит. Они включены в различные законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Перечислим основные из них:

Гражданский кодекс РФ;

Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3517-1;

Федеральный закон от 07.02.03 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

Федеральный закон от 11.12.02 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

Закон Российской Федерации от 09.07.93г. №5351-1 «Об авторском праве и смежным правам»;

Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;

Федеральный закон от 24.12.02 г. № 177-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;

Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;

Федеральный закон от 09.07.02 № 82–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;

Федеральный закон от 29.12.94 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

Федеральный закон от 04.07.96 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене»;

Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.95 г. №191-ФЗ «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» и др.

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности обеспечивается на основе патентного законодательства, законодательства по защите от недобросовестной конкуренции (права на коммерческую тайну), авторского права, законодательства о средствах индивидуализации.

1.2. Изобретение как таковое

Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило, акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее законодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи. В этот родовой признак изобретения вкладывался двоякий смысл. С одной стороны, изобретательское предложение должно было не просто ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства ее решения. С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а не каким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцент делался не на самой задаче, а на сущности ее решения. Иными словами, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т. д., но исключительно техническими средствами.

Признаваемые законом виды технических решений раскрывались через понятие «объект изобретения». К числу объектов изобретений относились устройства, способы, вещества, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению. Таким образом, изобретением как техническим решением задачи могло быть признано лишь конкретное работоспособное решение, предложенное в виде устройства, способа, вещества или предложения по использованию этих объектов по новому назначению. Патентный закон РФ указывает на возможные объекты изобретений, расширяя их круг за счет штаммов-микроорганизмов, культур клеток растений и животных (п. 2 ст. 4). Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением, техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных процессов общества.

Напротив, объединяющим признаком объектов, не признаваемых патентоспособными изобретениями, перечень которых содержится в п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ, является их нетехнический характер.

Итак, любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения должно подпадать под один из названных в законе объектов, то есть быть устройством, способом, веществом, штаммом либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению. К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства, наличие конкретных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, формы выполнения элементов, материал, из которого они выполняются, и т.п. К устройствам как объектам изобретений относятся машины, приборы, механизмы, инструменты, оборудование и т. п. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.

К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов. Способ – это совокупность приемов, выполняемых с определенной последовательностью, с соблюдением определенных правил. Для характеристики способов используются технологические средства – наличие определенной совокупности действий, порядок их выполнения (последовательно, одновременно, в различных режимах), условия осуществления действий и т. п.