Наследственное правопреемство (наследования): элементы и основания. Понятие наследования. Универсальное и сингулярное наследственное правопреемство

Тезис об универсальности наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима, в российском наследственном праве получил легальное закрепление только вследствие последней кодификации гражданского права: "В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство...". Дювернуа Н.Л. Основная форма корреального обязательства: Историко-юридическое и критическое исследование по римскому праву. Ярославль, 1874

Институт универсального наследственного правопреемства был и остается традиционным для отечественного права. И хотя сам термин "универсальное правопреемство" впервые получил легальное закрепление в российском законодательстве лишь в ст. 1110 ГК РФ. Авторы как дореволюционного, так и советского периода развития национальной цивилистики практически безоговорочно признавали универсальный характер наследственного правопреемства.

Так, согласно мнению Г.Ф. Шершеневича, "совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо... Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший". Шершеневич Г.Ф. Учебник римского гражданского права (по изданию 1907 г.). [Текст] М.: Статут, 2005. - 678 с.

Б.С. Антимонов и А.К. Граве также полагали, что "лицо, приобретающее права и обязанности, является непосредственным общим (универсальным), а не частным правопреемником умершего".

Несколько иной позиции придерживался В.И. Серебровский. Не отрицая в целом универсального характера правопреемства, он тем не менее полагал, что в условиях социалистической правовой системы правопреемство возможно только в отношении прав наследодателя, но не его обязанностей. Наследование же пассива, по его мнению, не имеет универсального характера, а основывается на императивных нормах законодательства. Данный подход объяснялся во многом идеологическими соображениями и у других специалистов поддержки не встретил.

Так Карасева Н.И. обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением к ООО "Рыбхоз "Телегинский" о признании ее участником ООО "Рыбхоз "Телегинский" с долей в уставном капитале, пропорциональной 12 обыкновенным акциям ОАО "Рыбхоз "Телегинский".

Так следует из судебных актов, ОАО "Рыбхоз "Телегинский" было зарегистрировано администрацией Колышлейского района Пензенской области 16.02.1993 N 70. Уставный капитал общества составлял 1922 рублей, который был разделен на 1992 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

Карасева Е.Ю. являлась собственником 12 акций общества номиналом 12 000 рублей, что подтверждено выпиской из реестра владельцев ценных бумаг. Карасевой Н.И., являющейся наследницей Карасевой Е.Ю. 01 марта 2006 выдано свидетельство о праве на наследство по закону, состоящее из 12 обыкновенных акций ОАО "Рыбхоз "Телегинский". По решению собрания акционеров ОАО "Рыбхоз "Телегинский" от 10.01.2006 акционерное общество преобразовано в ООО "Рыбхоз "Телегинский", уставный капитал которого составил 66 850 рублей. В состав участников общества вошли Попов В.М., Прохоренко П.Г., Прохоренко Н.А., Комраков Д.В., Быхун А.В.

При реорганизации общества вопрос об акциях, зарегистрированных на имя Карасевой Н.Ю., разрешен не был. Некоторые вопросы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам // БВС РФ. 2003. N 6

В соответствии со статьей 1110 ГК РФ при наследовании имущества умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Удовлетворяя требование, суды обоснованно исходили из того, что все права Карасевой Е.Ю., основанные на факте владения акциями ОАО "Рыбхоз "Телегинский", перешли к ее наследнице Карасевой Н.И.

В условиях, когда положения об универсальном характере наследственного правопреемства и составе наследственной массы закреплены в законе (ст. 1110 и 1112 ГК соответственно), теоретические споры на этот счет, как представляется, не утратили свою актуальность, поскольку наследственное правопреемство как в советском, так и в современном российском законодательстве сохранило конститутивный, а не транслятивный характер, когда наследник по долгам наследодателя отвечает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК). В этом существенное отличие норм советского и постсоветского наследственного права как от положений римского права, так и от норм дореволюционного законодательства: последние устанавливали принцип, предусматривающий полную ответственность наследника по долгам наследодателя, даже в объемах, превосходящих актив наследственной массы. По римскому праву наследник должен отвечать "за долги наследодателя, как за свои собственные, т.е... не только в размерах актива наследства, но и своим собственным имуществом". Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. М., 1996.

Наследственное правопреемство транслятивного характера сохраняется до сих пор в ряде зарубежных государств, поэтому универсальность такого правопреемства не вызывает сомнений. Конститутивный же характер наследственного правопреемства советского и современного российского права существенно подрывает квалификацию наследования универсальным правопреемством.

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ впервые дано легальное определение наследования, под которым понимается переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. С одной стороны, законодателем предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты, разработанные цивилистической доктриной. Такой путь уяснения подлинного смысла правовых норм, раскрытия содержания закрепленных в законе понятий наиболее перспективен не только с точки зрения теоретико-познавательной, но и с точки зрения практического применения правовых норм в полном соответствии с заложенной в них волей законодателя.

Наследование, как правило, относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей, поскольку при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства. Как отмечал Б.Б. Черепахин, "институт наследования связан с правопреемством в области имущественных прав и обязанностей, что определяет его существо". Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962.

Как известно, в правопреемстве четко прослеживается юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника. Так, согласно легальному определению наследования к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, однако кроме тех, которые не переходят по наследству в силу их юридической природы либо прямого указания закона. Обычно правопреемство рассматривается как переход права от одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения, когда новый субъект в правоотношении заступает на место первоначального, а перешедшие к нему права остаются тождественными правам первоначального субъекта, поскольку изменение субъектного состава в правоотношении всегда ведет к правопреемству, и наоборот, правопреемство - к смене субъектов в правоотношении.

Считается, что наследственное правопреемство является только универсальным и характеризуется прежде всего тем, что наследство переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, а также со всеми лежащими на них обременениями и способами обеспечения. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Универсальный, или всеобщий, характер наследственного правопреемства усматривается и в том, что к наследникам переходит весь комплекс юридических отношений умершего, либо вся совокупность прав и обязанностей определенного лица, либо вся совокупность имущественных прав, принадлежащих гражданину, либо наследство как известное целое, а самый переход этого комплекса, всей совокупности прав и обязанностей и т.д. осуществляется сразу и одновременно - единым актом и непосредственно от наследодателя к наследникам. Некоторые ученые существенно расширяют признаки, по которым определяется универсальность наследственного правопреемства, считая, что универсальный характер наследования определяется не только преемством во всем имуществе, но также единым правовым основанием перехода имущества к правопреемникам: "Наследство должно переходить одновременно и в силу одного правового основания". Согласно этому нельзя говорить об универсальности преемства в случаях, когда наследник по завещанию, не входящий в круг наследников по закону, наследует часть имущества, а другая переходит к наследникам по закону или к государству. Таким образом, если наследование осуществляется одновременно по двум основаниям, оно не является универсальным правопреемством.

По мнению Т.Д. Чепиги, наследование не утрачивает характера универсального правопреемства, если к наследованию было призвано несколько наследников по закону или наследодатель изменил бы завещанием порядок наследования по закону, призвав к наследованию своего имущества иных лиц и завещав им отдельные права или отдельные совокупности прав и обязанностей, принадлежавших ему, вследствие чего наследники по завещанию получат отдельные доли наследства или отдельные части его. Однако, по мнению автора, необходимо видеть две стороны наследственного преемства. К лицам, совместно наследующим по закону и по завещанию, в конечном итоге переходит все наследство, оставленное умершим. Переходит оно при этом непосредственно от наследодателя к наследникам и единым актом - посредством принятия наследства. Но то обстоятельство, что одна часть наследства переходит по закону, а другая часть - по завещанию, не делает сам переход прав и обязанностей умершего к наследникам частичным, ибо сохраняется главное свойство универсальности правопреемства, заключающееся в том, что предметом перехода остается вся совокупность прав и обязанностей правопредшественника. Ни одно право или обязанность, входящие в состав наследственного имущества, не остаются бессубъектными.

Попытку отрицания самой категории наследственного правопреемства первым, пожалуй, предпринял Н.Д. Егоров, который высказал мнение, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав.

Близка с названной позиция В.А. Белова, который утверждает, что, поскольку имущественные права и обязанности не обладают таким качеством, как оборотоспособность, они должны прекратиться, оставаясь принадлежащими этому лицу. Ибо ни права, ни обязанности не могут поменять своего обладателя, следовательно, термин "передача прав" есть последовательные акты прекращения одних и возникновения других прав, а "сам термин "изменение правоотношения" - не более чем вывеска, за которой скрывается прекращение одного и возникновение другого правоотношения". Белов В.А.. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. Таким образом, В.А. Белов полагает, что сам термин "правопреемство" обозначает не процесс передачи прав, а процесс перемены лиц. "Сочетание слов "право" и "преемство" навевает мысль о "переходе" прав, подобных передаче вещей. Правильнее говорить просто о преемстве, ибо речь идет о "переходе" качества участника правоотношения, переходе "места" в правоотношении и о преемственности в содержании, достоинствах и недостатках субъективных прав и (или) юридических обязанностей - "правопреемство места" и "правопреемство содержания", но никак не правопреемство".

Наследственное право регулирует порядок перехода имущества, после смерти субъекта, к другим лицам. Законодатель должен учитывать интересы наследодателя, наследников, отказо-получателей, государства, кредиторов наследодателя.

Наследство – совокупность прав и обязанностей наследодателя. Наследство состоит из «актива» и «пассива». Некоторые права и обязанности уничтожаются со смертью лица (права вытекающие из брака – право на получение алиментов). При наследовании наследник силой одного акта приобретает совокупность прав и обязанностей умершего лица. Дуализм наследственного права состоит в противопоставлении цивильного права преторскому. Наследование по цивильному закону – «хередитос». Наследование по преторскому эдикту – «бонорус поссессио». Общее: И преторские и цивильные наследники являются универсальными правопреемниками. В обеих системах приоритет имеет наследование по завещанию, а не по закону. Не допускается одновременное наследование по завещанию и по закону. Даже, если завещана часть, все имущество наследуется по завещанию.

Цивильное наследование: 1. Признавало только агнатическое родство. 2. Существовала категория необходимых наследников (нисходящие подвластные наследодатели – дети и свои рабы, назначенные наследником по завещанию). 3. Не было преемства между очередями т.е. если ближайший агнат отказывался от наследства, следующая очередь не призывалась и наследство было выморочным. 4. Устанавливались строгие правила т.е. формализм при составлении завещания. 5. наследство приобреталось частным агнатом и не было законного срока для приобретения наследства.

Петорское наследование: 1. Претор ввел наследование кагнатических родственников и пережившего супруга. 2. Принятие наследства было добровольным. 3. Введено преемство м/у очередями. 4. упрощаются требования к установлению завещания. 5. Принятие наследства происходит в судебном порядке, и устанавливается срок приобретения наследства.

Цивильный наследник защищался цивильными исками. Преторский наследник помимо исков имел особый интердикт об истребовании наследства. Сначала претор дополнял цивильный закон, затем устанавливались правила, которые действовали наряду с цивильным законом и позже появились правила, которые противоречили цивильному праву. При Юстиниане эти различия сливаются.

Важнейшей категорией наследственного права является правопреемство («сакцессия»). Правопреемство - это переход права (обязанности) от одного лица (праводателя) к новому субъекту (правопреемнику). Правопреемство могло иметь место в сделках между живими и в сделках на случай смерти. Виды правопреемства: 1. Универсальное 2. Сингулярное. При универсальном правопреемстве происходит переход совокупности прав или обязанности. Такое правопреемство имеет место при усыновлении лица своего права, а также при банкротстве, при наследовании. В наследстве выделяется «актив» (вещи, имущества и право требования) и «пассив» (долги и обязанности). Наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т.п.

Сингулярное правопреемство – переход отдельно права или отдельно обязанности (при замене лиц в обязательстве, при замене легатов и фидеикомиссов в наследственном праве (легат – предоставление имущественной выгоды за счет наследства 3-му лицу или одному из сонаследников). При правопреемстве может передаваться право в целом, либо отдельное правомочие, входящее в содержание другого права. Правило: «никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам».

Наследование по закону.

Наследование по завещанию.

Оформление наследственных прав. Принятие наследства и отказ от принятия наследства.

Литература.

Наследственное право. Крашенинников, Зайцева.

Настольная книга нотариуса. 2 тома. Под ред. Клячина.

Вопрос №1.

Термин «наследование» употребляется в нескольких правовых значениях:

Как наследственное право – это подотрасль гражданского права, которая регулирует имущественные отношения по переходу прав на наследство от наследодателя к его наследникам. Данная подотрасль имеет свой предмет правового регулирования – имущественные отношения как единое целое, составляющее наследство. Методом правового регулирования наследственного права выступают публично-правовое, а не частноправовое регулирование. Элементами метода могут выступать императивное регулирование (например, определение очередей наследников, установление права на обязательную долю в наследстве и т.д.) В наследственном праве возможно диспозитивное регулирование, когда наследодатель имеет право передать имущество по своему выбору, по завещанию или закону с определением наследников и указанием наследственных распоряжений. Принципы наследственного права заключаются в следующем:

а) приоритет отдается наследованию по завещанию, а не по закону;

б) отстранение от наследования недостойных наследников, в ст.1117 обозначены такие граждане;

в) наследование предполагается как единое целое в один и тот же момент, если законом не установлено иное (нельзя от чего-то отказаться, а что-то взять);

г) к наследованию могут призываться не только граждане, но и ЮЛ, государства и другие публично-правовые образования.



Наследование – это вид гражданского правопреемства , в силу которого от наследодателя к наследникам переходят имущественные права (наследство, наследственное имущество) как единое целое в один и тот же момент путем универсального правопреемства.

Значение наследственного правопреемства:

1) имущество наследодателя переходит к другим лицам,

2) государство от наследственного правопреемства получает налоги,

Наследственное правопреемство отличается от сингулярного (частичного) правопреемства по следующим признакам:

а) оно является универсальным и это означает, что все, что имел наследодатель при своей жизни, переходит как единое целое к его наследникам;

б) объектом наследования выступает наследственное имущество

В состав наследства могут входить

· вещи как объекты материального мира, в том числе движимые и недвижимые, делимые и неделимые (наследование доли),

· деньги (в т.ч. иностранная валюта и валютные ценности),

· ценные бумаги,

· доли и паи в хозяйственных обществах и товариществах,

· имущественные права (если наследодатель подал заявление о приватизации квартиры, к наследникам переходит право на приватизацию),

· обязательства по уплате денег, исполнения гражданско-правовых действий в пользу третьих лиц (если супруги взяли кредит, то расходы будет компенсировать тот субъект, к которому переходит наследство, и супруг) ,

· в наследственную массу включается иное имущество .

Имущество должно быть закреплено при жизни наследодателя в его собственность. Если имущество не было оформлено в собственность, передавалось по обязательственным основаниям во временное владение и(или) пользование, или в доверительное распоряжение, то оно не может быть включено в наследственное имущество (к наследнику переходит имущественное право).

ГК применительно к объекту наследственного правопреемства употребляет термин «наследство» или «наследственное имущество». Однако в юридической литературе используется понятие «наследственная масса». В него включаются все виды имущества, которые переходят к наследнику, при этом из нее может быть исключено то, что не принадлежало наследодателю при его жизни, не было оформлено надлежащим образом и не могло перейти к наследнику.

Не переходит в порядке наследования:

1) личные неимущественные блага, например, имя, честь, деловая репутация.

2) некоторые виды имущества, которые имеют характер целевых выплат, в частности алименты, пенсии, пособия, возмещения вреда жизни и здоровью, не переходят по наследству.

3) объекты гражданских прав, которые неотделимы от личности наследодателя (авторские права).

4) в порядке наследования не переходят отдельные виды имущества (государственные награды).

Наследственное правопреемство связано с открытием наследства . Открытием наследства признается день смерти наследодателя, при этом учитываются календарные сутки и не принимаются во внимание часы, минуты и секунды. Днем смерти наследодателя является запись в книге актов гражданского состояния о смерти лица. Если лицо признано умершим и об этом есть вступившее в законную силу решение суда, то решение суда приравнивается к смерти наследодателя (последнее число месяца, в который считать умершим). Если лица умирают одновременно, то они не наследуют друг после друга (например, супруги умирают в один день, наследство после них не открывается; а если один супруг умирает на день позже, то наследство считается открытым в его отношении).

Наследственное правопреемство характеризуется особым местом открытия. По общему правилу местом открытия наследства считается место жительства наследодателя. Из данного правила есть исключение:

· если место жительства наследодателя неизвестно, а его имущество находится не только в РФ, но и за рубежом, то наследство открывается на территории РФ.

· если имущество находится в РФ, то оно наследуется по месту нахождения недвижимого имущества.

· если имущество состоит из различных видов имущества и в нем отсутствует недвижимость, то наследование осуществляется по месту нахождения наиболее ценной части имущества. Ценная часть имущества определяется по рыночной стоимости: необходимо воспользоваться услугами независимого имущества.

В наследственном правопреемстве принято выделять таких лиц как наследодатель и наследники. Наследодателем признается физическое лицо, к моменту смерти которого открывается наследство, переходящее в порядке правопреемства к другим лицам (наследникам). Наследник – это лицо, которое имеет право на наследство, в соответствии с законом или завещанием. Наследниками могут являться не только физические лица, но и юридические лица, публично-правовые образования, иностранные организации. Если наследование осуществляется по закону, то наследниками являются физические лица или РФ на выморочное имущество, а ЮЛ по закону наследовать не может. Выморочное имущество – в отношении которого отсутствуют наследники либо они отказались от принятия наследства либо имеют статус недостойных наследников. РФ не может отказаться от наследства, поскольку это является ее обязанностью. Выморочное имущество может быть передано РФ а) муниципальным образованиям, б) субъектам РФ. Порядок передачи устанавливается в законе. Муниципальное образование должно издать распорядительный акт о принятии имущества, между субъектами должен быть передаточный акт, если это недвижимость - то требуется государственная регистрация перехода права собственности.

Закон выделяет среди наследников категорию недостойных наследников. Их перечень определяется в ст.1117 ГК РФ. Речь идет о лицах, лишенных родительских прав, уклоняющихся от уплаты алиментов, совершивших преступление и др.

Если наследование осуществляется по завещанию, то круг наследников расширяется за счет ЮЛ, субъектов РФ, муниципальных образований и иностранных ЮЛ. Наследник как ФЛ может быть несовершеннолетним, недееспособным, ограниченно дееспособным, может обладать статусом иждивенца (по возрасту или состоянию здоровья).

Особенностью наследственного правопреемства являются способы наследования:

· наследование осуществляется преимущественно по завещанию,

· если завещания нет, то наследство переходит по закону.

В наследственном правопреемстве принято выделять следующие элементы:

1) Объект наследственного правопреемства – это наследство или наследственное имущество.

2) Субъекты наследственного правопреемства – наследодатель (умершее к моменту открытия наследства лицо). В литературе существует точка зрения, что наследодатель не может быть субъектом правопреемства ввиду своей смерти и субъектом выступают только наследники. Данная точка зрения опровергается Толстым. Наследники выступают как правопреемники наследодателя на все наследство в целом.

3) Содержание наследственного правопреемства – его образуют права и обязанности наследников. Например, право принять наследство, оформить наследство, право отказаться от наследства и т.д. К числу обязанностей наследников закон относит охрану наследственного имущества, в том числе через исполнителей, например, завещание. Речь идет о душеприказчиках (они выступают доверительными управляющими). Они сохраняют имущество в течение 6 месяцев – следят за исполнением последней воли наследодателя.

Наследственное правопреемство возникает из следующих юридических фактов:

1) смерть наследодателя,

2) отнесение наследников к наследникам по завещанию или закону,

3) принятие наследником наследства юридически или фактически

4) оформление наследственных прав.

В литературе высказана точка зрения о том, что наследование осуществляется в рамках наследственного правоотношения, которое обладает рядом особенностей:

1) оно является обязательственным,

2) имущественным,

3) обеспечивается специальной защитой, в том числе абсолютного характера,

4) в наследственном правоотношении наследнику не противостоит другой субъект – наследодатель, поскольку он умер и его правоспособность прекращена.

Эта теория подвергается критике со стороны многих специалистов. В.И. Серебровский говорит, что правоотношение не может быть односторонним (не может быть односубъектных правоотношений).

Наследство - это наследственное правопреемство, которое осуществляется в сфере частного права. Процесс наследования является официальной передачей материального имущества покойного лица его законным наследникам. Данное понятие не соотносится с публичным правом, так как касается исключительно частных особ. По принципу наследственного правопреемства гражданам передаются не только материальное имущество, различные права, но и обязательства (задолженности, штрафные санкции за несоблюдение сроков погашения ипотеки и различных долгов). Наследственное правопреемство классифицируется с учетом особенностей конкретной ситуации.

Права и обязанности при наследственном правопреемстве

Наследодатель в момент смерти выходит из гражданских юридических правоотношений, поэтому новый преемник - наследник является его заместителем. Наследник в момент принятия имущества обязан принять объем прав умершего, поэтому он не может отказаться от долгов и принять исключительно имущество. Прием прав возможен исключительно без внесения дополнительных условий от имени наследника. Если же наследник не исполняет обязательства умершего, то он не сможет получить материального имущества. Наследники обязаны принять различные права и обязательства:

  • Официальное получение и оформление прав собственности, вступление в права использования и содержания недвижимости;
  • Приватизация недвижимости;
  • эксплуатация недвижимости или земельных участков на основании договора аренды, социального найма;
  • Получение прав на земельные участки по принципу пожизненного владения;
  • Приобретение земельных паев в кооперативах и прочих сообществах;
  • Оплата ипотеки;
  • Оплата заложенной собственности.

Основные разновидности наследственного правопреемства

Существует несколько разновидностей наследственного правопреемства, которые отличаются между собой объемом приобретаемых гражданами прав. Эта процедура осуществляется в следующем порядке:

  • Сингулярное правопреемство предусматривает такое наследование, которое позволяет гражданам становиться собственниками ограниченного объема прав. Например, при сингулярном правопреемстве наследник имеет возможность отказаться от принятия долговых обязательств. Поэтому в пределах осуществления процедуры формируется не единый акт, а в отношении каждого из видов прав оформляется отдельный тип документации;
  • Универсальное правопреемство включает предоставление гражданам полного объема прав, обязанностей умершего. Материальное имущество передается новым собственникам на основании одного документального акта. К наследнику переходят не исключительно имущество и права, но и весь объем долговых обязательств. Важным недостатком универсального правопреемства является передача задолженности, о которой наследник заблаговременно не знал. Именно поэтому перед принятием наследства, необходимо осведомиться о наличии долговых обязательств умершего, так как вся сумма наследуемого имущества сможет быть использована для погашения долгов.

Процессуальные особенности наследственного правопреемства

В соответствии с современным законодательством, предоставление прав и обязанностей по наследственному принципу в большинстве случаев осуществляется в универсальном режиме. В таком случае наследник обязан принять весь объем прав и обязанностей человека. Наследник не имеет возможности самоустраниться от конкретных прав и обязанностей, поэтому единственным способом освободиться от выморочного имущества является отказ от полного объема наследства. Осуществить такую операцию можно разнообразными путями:

  • Оформление официального отказа от наследства: осуществить такую операцию можно в нотариальной организации, на базе которой числилось имущество. Стоит помнить, что такая операция является безвозвратной и повторной возможности вернуть наследство больше не будет;
  • Бездействие в момент принятия наследства: граждане имеют право не обращаться в нотариальную контору. После смерти наследодателя срок получения имущества истекает через полгода. Если же через время наследник решит вступить в права наследования, он имеет возможность восстановить данный срок путем судебного разбирательства.

Наследственное правопреемство чаще всего имеет универсальный характер, поэтому осуществляется передача всех прав и обязанностей одному или же всем наследникам. На них ложатся все обязательства по оплате счетов, ипотек и кредитов, даже если он заранее не знал о наличии финансовых проблем.

Наследственное правопреемство - это вызванные смертью гражданина (наследодателя) отношения по непосредственному и универсальному переходу его прав и обязанностей в установленном законом порядке к другим лицам (наследникам).

Следует отметить, что в юридической литературе понятия «наследственное правопреемство» и «наследование» отождествляются между собой.

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего: некоторые личные неимущественные права (право авторства) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное правопреемство. Его надо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта.

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Можно выделить ряд особенностей наследственного правопреемства:

  • 1. Оно имеет значение только для граждан. Отношения, вызванные прекращением юридического лица, регулируются другими нормами гражданского права.
  • 2. Это универсальное (общее) правопреемство. К наследнику переходит весь комплекс имущественных прав и обязанностей, он не может принять одни права и обязанности, а от других отказаться.
  • 3. Наследственное правопреемство всегда непосредственно. Наследник получает права и обязанности прямо от наследодателя, без участия третьих лиц. Если же наследодатель обязывает наследника передать часть имущества какому-либо лицу, то это лицо уже будет не наследником, а сингулярным правопреемником (отказополучателем, легатарием).

Предметом наследования прежде всего является имущество, т. е. совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель. Под наследодателем понимается тот, чье имущество переходит в порядке наследственного правопреемства. Это граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, причем не обязательно дееспособные.

Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь то гражданин Российской федерации, иностранец или апатрид (лицо без гражданства).

Под наследником в гражданском праве понимается лицо, к которому переходит имущество наследодателя в порядке наследственного правопреемства. Им может быть гражданин, юридическое лицо, государственное или муниципальное образование. Наследником может быть также лицо, зачатое при жизни наследодателя и родившееся после его смерти.

Круг наследников по завещанию определяет завещание, круг наследников по закону - закон.