Форма договора хранения считается соблюденной если. Стороны договора хранения. Срок договора хранения

1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в статье 161 настоящего Кодекса. При этом для договора хранения между гражданами (подпункт 2 пункта 1 статьи 161) соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями.

2. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:

сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;

номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Комментарий к Ст. 887 ГК РФ

1. Комментируемая статья устанавливает общее правило относительно письменной формы совершения договоров хранения. Исключение составляет договор, предметом которого является вещь, стоимость которой менее 10 установленных законом минимальных размеров оплаты труда. На сегодняшний день один МРОТ равен 100 руб.; следовательно, объект договора должен стоить менее 1 тыс. руб. При этом сумма вознаграждения по возмездному договору хранения не имеет значения.

Следует иметь в виду, что на основании ст. 161 ГК РФ в простой письменной форме должны совершаться сделки юридических лиц между собой и с гражданами.

Хранение вещи, удостоверенное сохранной распиской, квитанцией, свидетельством или иным документом, предусмотренным п. 2 комментируемой статьи и подписанным хранителем, является письменной формой договора. Однако указанная норма относится только к реальным договорам хранения (п. 1 ст. 886 ГК). Для организаций, осуществляющих в качестве профессиональной деятельности хранение имущества, принадлежащего иным лицам, заключение договора в письменной форме, тем более между юридическими лицами, является обязательным согласно ст. 161, п. 2 ст. 886, п. 1 настоящей статьи. Такой вывод подтверждается судебной практикой.

———————————
Обзор судебной практики: Приложение к письму ФТС России от 30 сентября 2004 г. N 01-06/2037 «Обзор судебной практики по делам о возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов и их должностных лиц».

Наряду с перечисленными в п. 2 комментируемой статьи доказательствами заключения договора хранения к иным документам могут быть отнесены накладные, чеки и др., в частности, при заключении договора хранения транспортного средства подтверждением передачи автомобиля на хранение могут быть авансовый отчет, товарный и кассовый чеки, запись в соответствующем журнале, пропуск на стоянку и т.п. При рассмотрении одного из подобных споров ВАС РФ сделал вывод о том, что ссылка заявителя на последствия несоблюдения письменной формы договора, предусмотренные в ст. 162 ГК РФ, неосновательна, поскольку несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность сделки только в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, тогда как в комментируемой статье такое условие не предусмотрено.

Так, по одному из дел обстоятельства спора и представленные доказательства (авансовый отчет, товарный и кассовый чеки, предоплатная ведомость, постановление следователя СО при Кировском РОВД г. Томска о возбуждении уголовного дела, а также показания свидетеля) были предметом рассмотрения и оценки судов, что и подтвердило наличие договорных отношений между сторонами.

Накладная, как правило, является доказательством наличия договорных отношений по хранению вещей с обезличением, например топлива. Отсутствие документального оформления взимаемой платы за хранение вещи, например транспортных средств на автостоянках, само по себе не может свидетельствовать об отсутствии договора оказания услуги по хранению автомобиля и взимания за это платы, что подтверждено и судебной практикой.

———————————
См., например, Определение ВАС РФ от 23 января 2008 г. N 7559/07 по делу N А72-2904/06-22/137, в котором в качестве надлежащего доказательства, представленного истцом в подтверждение факта принятия ответчиком мазута, выступает накладная, скрепленная соответствующими печатями и подписанная представителями сторон.

Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2007 г. N 5-В06-140 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 3.

2. При удостоверении договора хранения с помощью жетона, номера, иного знака, подтверждающего прием вещей на хранение, предъявитель данного знака презюмируется в качестве поклажедателя. В науке неоднократно высказывалась точка зрения, согласно которой «поскольку речь идет лишь об одном из возможных способов доказательства наличия договора хранения, то при утрате поклажедателем номера или жетона он не лишается права доказывать существование договора, в том числе и путем ссылки на свидетельские показания» . Однако данную позицию нельзя назвать бесспорной. Если договор хранения требует письменной формы в соответствии с комментируемой статьей, то согласно п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

———————————
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Изд. доп., испр. М.: Статут, 2002. Кн. 3; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского. Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2007.

В некоторых случаях законодательством прямо предусмотрены последствия утраты квитанции или жетона. Согласно п. 2 ст. 923 ГК РФ сданная в камеру хранения вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств принадлежности ему этой вещи.

В случае если поклажедатель выступает в качестве потребителя и на отношения распространяет свое действие Закон РФ «О защите прав потребителей», названное лицо вправе ссылаться на свидетельские показания даже при отсутствии письменных документов, в частности чека. Это положение нашло свое отражение как в подзаконных актах, в том числе в Постановлении Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. N 795, которым утверждены Правила оказания услуг автостоянок, регулирующие отношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей и других автомототранспортных средств на автостоянках, так и в практике Верховного Суда РФ (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2007 г. N 5-В06-140).

———————————
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 3.

3. В соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. При этом свидетельские показания возможны при споре о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем. Речь идет о том, тот ли это объект или нет.

Ссылка на свидетельские показания возможна в случаях передачи вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах. На основании ст. 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» к обстоятельствам, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю, относятся:

— попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

———————————
Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2007 г. N 5-В06-140 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 3.

В дореволюционном законодательстве договор хранения при чрезвычайных обстоятельствах назывался необходимой поклажей. Как писал К.П. Победоносцев, «кроме поклажи добровольной бывает и необходимая (depot necessaire, depositum miserabile) в крайнем случае бедствия, например при пожаре, наводнении, при кораблекрушении и т.п. Она не требует доказательств документальных; к тому же разряду относится иногда отдача вещей на хранение проезжающими в гостинице или на корабле во время пути (receptum)…» .

———————————
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. М.: Статут, 2004. Часть третья: Договоры и обязательства. С. 436 — 437.

Пунктом 1 ст. 887 ГК предусмотрено, что договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в ст. 161 ГК. При этом для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется в том случае, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Особое правило установлено для формы консенсуального договора хранения - он подлежит заключению в простой письменной форме вне зависимости от стоимости вещи и субъектного состава сделки.

Известно, что простая письменная форма сделки может быть соблюдена как посредством составления одного документа (поименованного "договор"), так и в результате обмена письменными документами, свидетельствующими о совпадении волеизъявлений участников сделки по всем ее существенным условиям. В отношении договора хранения такое правило предусмотрено в п. 2 ст. 887 ГК, устанавливающем, что простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

В случае несоблюдения простой письменной формы стороны договора хранения не имеют права ссылаться в подтверждение наличия и условий договора хранения на свидетельские показания, за исключением спора о тождестве вещи, сданной на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п. 3 ст. 887 ГК). В судебной практике данная норма применяется, как правило, в спорах между поклажедателем и хранителем о взыскании убытков, причиненных утратой вещи, переданной на хранение. Суды, рассматривая подобные иски, прежде всего обязывают истца представить доказательства заключения договора хранения (передачи конкретной вещи хранителю)*(643). Например, в одном из дел суд отказал поклажедателю в иске о взыскании с хранителя стоимости переданной на хранение вещи, указав, что истец не представил суду документы, предусмотренные п. 2 ст. 887 ГК, подтверждающие, какую именно вещь он сдал ответчику на хранение (см. постановление ФАС ВВО от 26.12.2001 N А43-6076/01-20-237).

Любопытное толкование п. 2 ст. 887 ГК было дано окружным судом в споре между хранителем и поклажедателем о взыскании платы за хранение. Ответчик (поклажедатель) утверждал, что между сторонами не был заключен договор хранения в форме, установленной законом. Истец же предъявил суду акт описи имущества, переданного на хранение. Суд апелляционной инстанции отказался принимать во внимание указанный акт по той причине, что со стороны поклажедателя он был подписан неуполномоченным лицом. Окружной суд признал этот довод нижестоящего суда необоснованным и указал, что из п. 2 ст. 887 ГК следует, что документы о принятии товара должны подписываться только хранителем (см. постановление ФАС ВСО от 30.06.2005 N А33-18161/03-С2-Ф02-2894/05-С2).

Действительно, в п. 2 ст. 887 ГК говорится о том, что отношения хранения подтверждаются сохранной распиской или иным документом, подписанным хранителем. Однако этот документ должен быть не только подписан хранителем, но и выдан поклажедателю. Следовательно, сохранная расписка, находящаяся на руках у хранителя, означает, что отношения по хранению между сторонами либо прекратились, либо не возникали вовсе. Именно поэтому дело ФАС ВСО, которое мы цитировали выше, разрешено окружным судом неверно.

В некоторых случаях стороны договора хранения предусматривают в договоре, что наряду с сохранной распиской хранитель должен предоставить поклажедателю какие-либо иные документы. Например, в одном из дел суд установил, что в договоре хранения, заключенном между сторонами спора, стороны договорились о том, что хранитель, принимающий товар на хранение, должен выдать поклажедателю одновременно сохранную расписку и первичные документы бухгалтерского учета. Хранитель выдал поклажедателю расписку, но документы учета выданы не были. Хранитель посчитал, что по этой причине отношения хранения между сторонами не оформлены надлежащим образом. Однако суд указал, что на хранителе лежит обязанность составления бухгалтерских документов по учету материальных ценностей, принятых на хранение. При этом отсутствие последних не свидетельствует о непринятии ответчиком товара на хранение (см. постановление ФАС ДО от 05.07.2005 N Ф03-А04/05-1/1279).

Кроме сохранной расписки и иных документов (жетонов, знаков), которые указаны в п. 2 ст. 887 ГК, в указанной норме также говорится и о том, что хранитель вправе выдавать поклажедателю и иные документы, подтверждающие принятие вещи на хранение. В судебной практике к таким документом принято относить товарные накладные (см. постановления ФАС ПО от 10.02.2005 N А65-722/04-СГ3-14, от 24.08.2006 N А72-9606/05-28/79, от 18.01.2007 N А72-2904/06-22/137), авианакладные (см. постановление ФАС СЗО от 25.10.2006 N А21-1152/2005), акты ареста, описи и передачи арестованного имущества на хранение (см. постановление ФАС МО от 14.09.2006 N КА-А40/8355-06). Не могут быть признаны документами, подтверждающими принятие товара на хранение, разнообразные журналы и реестры, которые ведутся самим хранителем. Так, по одному из дел окружной суд признал, что журнал количественно-качественного учета является внутренним документом хранителя и он не может подтверждать факт передачи продукции поклажедателем на хранение хранителю (см. постановление ФАС ЗСО от 30.05.2006 N Ф04-2924/2006(22740-А46-10)).

Хранение урегулировано в главе 66 ГК.

Договор хранения - это договор, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить ее поклажедателю в сохранности (ч.1 ст.936 ГК).

Договором хранения, в котором хранителем выступает лицо, осуществляющее хранение на основе предпринимательской деятельности (профессиональный хранитель), может быть установлена обязанность хранителя хранить вещь, которая будет передана хранителю в будущем.

Роль договора хранения возросла в сфере предпринимательства в связи с переходом Украины к рыночной экономике.

Характеристики договора. Договор хранения в бытовой сфере является реальным - считается заключенным в момент передачи имущества на хранение. Согласно ГК он может быть консен-суальным, если хранитель является субъектом предпринимательской деятельности, то есть профессиональным хранителем.

Договор хранения является публичным, если хранение вещей осуществляется субъектом предпринимательской деятельности на складах (в камерах, помещениях) общего пользования.

Согласно ГК договор хранения считается возмездным, если иное не установлено договором или учредительными документами ю Ридического лица. Безвозмездным является договор хранения в бытовой сфере. Договор профессионального хранения имеет


возмездный характер (например, договор хранения, заключаемый предприятиями-холодильниками, камерами хранения транспортных предприятий, ломбардами и др.).

Стороны в договоре хранения - хранитель (лицо, оказывающее услуги по хранению) и поклажедатель (лицо, передающее вещь на хранение в целях обеспечения ее сохранности и последующего возврата).

Договор хранения является одним из оснований возникновения обязательств хранения. Эти обязательства могут возникать и из иных оснований, например, из договора купли-продажи, перевозки и др. Положения главы 66 ГК применяются к хранению, осуществляемому на основании закона, если иное не установлено законом.

Форма договора. Согласно ст.937 ГК заключается в письменной форме договор хранения между юридическим лицами, между физическим и юридическим лицом, физических лиц между собой на сумму, превышающую в двадцать и более раз размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Договор хранения, по которому хранитель обязуется принять вещь на хранение в будущем, должен быть заключен в письменной форме, независимо от стоимости вещи, которая будет передана на хранение. Письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено распиской, квитанцией или другим документом, подписанным хранителем. Принятие вещи на хранение при пожаре, наводнении, внезапном заболевании или при других чрезвычайных обстоятельствах может подтверждаться показаниями свидетелей. Принятие вещи на хранение может подтверждаться выдачей поклажедателю номерного жетона, иного знака, удостоверяющего прием вещи на хранение, если это установлено законом, другими актами гражданского законодательства или является обычным для этого вида хранения.

Срок хранения. Хранитель обязан хранить вещь в течение срока, установленного в договоре хранения. Если срок хранения в договоре хранения не установлен и не может быть определен, исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до предъявления поклажедателем требования о ее возврате. Если срок хранения вещи определен моментом предъявления поклажедателем требования о ее возврате, хранитель имеет право по истечении обычного при этих обстоятельствах срока хранения потребовать от поклажедателя забрать эту вещь в разумный срок (ст.938 ГК).

Обязанности хранителя:

1) обеспечивать сохранность вещи - принимать все меры, предусмотренные договором, законом, другими актами гражданского законодательства, для обеспечения сохранности вещи (ст.942 ГК).


Эти меры могут быть установлены договором сторон и направлены на предотвращение утраты, порчи, недостачи или повреждения вещи. При этом должны быть приняты во внимание специфические свойства вещи (например, подверженность порче пищевых продуктов). Во время хранения вследствие естественных свойств имущество может изменяться, ухудшаться, что должно учитываться как износ вещи, не связанный с ее повреждением, поэтому это не может учитываться как нарушение хранителем обязанности по обеспечению сохранности вещи.

Если хранение осуществляется безвозмездно, то хранитель обязан заботиться о переданной ему на хранение вещи, как о своей собственной. Это значит, что к нему не может быть предъявлено требование проявлять о предмете хранения большую заботливость, чем та, которую он проявляет в отношении собственного имущества;

2) исполнять свои обязанности по договору хранения лично. Хранитель имеет право передать вещь на хранение другому

лицу в случае, если он вынужден это сделать в интересах покла-жедателя и не имеет возможности получить его согласие. О передаче вещи на хранение другому лицу хранитель обязан своевременно уведомить поклажедателя. При передаче хранителем вещи на хранение другому лицу условия договора хранения являются действующими и первоначальный хранитель отвечает за действия лица, которому он передал вещь на хранение (ст.943 ГК);

3) без согласия поклажедателя не пользоваться вещью, пере данной ему на хранение, а также не передавать ее в пользо вание другому лицу (ст.944 ГК);

4) немедленно уведомить поклажедателя о необходимости из менения условий хранения вещи и получить его ответ. В слу чае опасности утраты, недостачи или повреждения вещи хра нитель обязан изменить способ, место и иные условия ее хра нения, не дожидаясь ответа поклажедателя (ч.1 ст.945 ГК);

5) возвратить поклажедателю вещь, переданную на хранение, или соответствующее количество вещей такого же рода и такого же качества. Вещь должна быть возвращена покла жедателю в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом изменения ее естественных свойств. Хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные им от вещи. Тождественность вещи, которая была принята на хранение, и вещи, которая была возвращена поклажедателю, может подтверждаться показаниями свидетелей (ст.949 ГК).

Обязанности поклажедателя:

1) уплатить хранителю плату за хранение, если договор возмездный. Плата за хранение и сроки ее внесения устанавливаются договором хранения. Если хранение прекратилось досрочно вследствие обстоятельств, за которые храни-


тель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть платы. Если поклажедатель по истечении срока договора хранения не забрал вещь, он обязан внести плату за все фактическое время ее хранения. Учредительным документом юридического лица или договором может быть предусмотрено безвозмездное хранение вещи (ст.946 ГК);

2) возместить хранителю расходы на хранение. Расходы, кото рые стороны не могли предусмотреть при заключении дого вора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются сверх платы, причитающейся хранителю. При безвозмездном хра нении поклажедатель обязан возместить хранителю осуще ствленные им расходы на хранение вещи, если иное не ус тановлено договором или законом (ст.947 ГК);

3) забрать вещь от хранителя по истечении срока хранения.

Ответственность хранителя за утрату (недостачу) или повреждение вещи. По общему правилу, за утрату (недостачу) или повреждение вещи, принятой на хранение, хранитель отвечает на общих основаниях (ч.1 ст.950 ГК).

Вместе с тем ГК устанавливает повышенную ответственность профессионального хранителя. Он отвечает за утрату (недостачу) или повреждение вещи независимо от его вины. Профессиональный хранитель освобождается от ответственности, если докажет, что утрата (недостача) или повреждение вещи произошли вследствие непреодолимой силы, или из-за таких свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не мог знать, или в результате умысла или грубой неосторожности по-клажедателя.

Хранитель отвечает за утрату (недостачу) или повреждение вещи по истечении срока хранения лишь при наличии его умысла или грубой неосторожности.

Размер убытков, подлежащих возмещению поклажедателю, определяется ст.951 ГК. Убытки, причиненные поклажедателю утратой (недостачей) или повреждением вещи, возмещаются хранителем:

1) в случае утраты (недостачи) вещи - в размере ее стоимости;

2) в случае повреждения вещи - в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость.

Если в результате повреждения вещи ее качество изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель имеет право отказаться от этой вещи и потребовать от хранителя возмещения ее стоимости.

Наряду с общими правилами о хранении ГК предусматривав специальные правила, регулирующие разновидность договора хр нения - договор складского хранения.


Договор складского хранения - это договор, по которому товарный склад обязуется за плату хранить товар, переданный ему поклажедателем, и возвратить этот товар в сохранности (ч.1 ст-957 ГК).

Товарным складом является организация, которая хранит товар и оказывает услуги, связанные с хранением, на основе предпринимательской деятельности. Следовательно, договор складского хранения является предпринимательским договором.

Товарный склад является складом общего пользования, если в соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами или разрешением (лицензией) он обязан принимать на хранение товары от любого лица. Договор складского хранения, заключенный складом общего пользования, является публичным договором.

Договор складского хранения заключается в письменной форме, которая считается соблюденной, если принятие товара на товарный склад удостоверено складским документом.

Если товарный склад имеет право распоряжаться вещами, определенными родовыми признаками, к отношениям сторон применяются положения о договоре займа, а время и место возврата товаров определяются общими положениями о хранении (ст.958 ГК).

Согласно ст.959 ГК товарный склад обязан за свой счет осмотреть товар при принятии его на хранение для определения его количества и внешнего состояния. Он обязан предоставлять по-клажедателю возможность осмотреть товар или его образцы в течение всего времени хранения, а если предметом хранения являются вещи, определенные родовыми признаками, - взять пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения его сохранности.

Товарный склад или поклажедатель при возвращении товара имеет право требовать его осмотра и проверки качества. Расходы, связанные с осмотром вещей, несет сторона, потребовавшая осмотра и проверки. Если при возвращении товара он не был совместно осмотрен или проверен товарным складом и поклажедателем, поклажедатель может заявить о недостаче или повреждении товара в письменной форме одновременно с его получением, а в отношении недостачи и повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, - в течение трех дней по его получении. При отсутствии заявления поклажедателя считается, что товарный склад возвратил товар в соответствии с условиями договора.

Если для обеспечения сохранности товара необходимо немедленное изменение условий его хранения, товарный склад обязан Сймостоятельно принять соответствующие безотлагательные меры и уведомить о них поклажедателя. При обнаружении повреждений товара склад обязан немедленно составить акт и в тот же день уведомить об этом поклажедателя.


Товарный склад в подтверждение принятия товара выдает один из складских документов: складскую квитанцию; простое складское свидетельство; двойное складское свидетельство.

Товар, принятый на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, может быть предметом залога в течение срока хранения товара на основании залога этого свидетельства.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей

складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта) которые могут быть отделены одно от другого.

В каждой из двух частей двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны: наименование и местонахождение товарного склада, принявшего товар на хранение; номер свидетельства по реестру товарного склада; наименование юридического лица или имя физического лица, от которого принят това*р на хранение, его местонахождение или место жительства; наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара; срок, на который принят товар на хранение, или указание на то, что товар принят на хранение до востребования; размер платы за хранение или тарифы, на основании которых она исчисляется, и порядок ее уплаты; дата выдачи свидетельства. Каждая из двух частей двойного складского свидетельства должна также иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада. Документ, не отвечающий вышеуказанным требованиям, не является двойным складским свидетельством.

Владелец складского и залогового свидетельства имеет право распоряжаться товаром, хранящимся на товарном складе. Владелец только складского свидетельства имеет право распоряжаться товаром, но этот товар не может быть взят со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству. Владелец только залогового свидетельства имеет право залога на товар на сумму в соответствии с суммой кредита и процентов за пользование им. При залоге товара отметка об этом делается на складском свидетельстве.

Складское и залоговое свидетельства могут передаваться вместе или порознь по передаточным надписям.

Товарный склад выдает товары владельцу складского и залогового свидетельства (двойного складского свидетельства) только в обмен на оба свидетельства вместе. Владельцу складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства, но уплатившему сумму долга по нему, склад выдает товар только в обмен я складское свидетельство и при условии предоставления вмест ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свИ тельству. Товарный склад, выдавший товар владельцу складск свидетельства, не имеющему залогового свидетельства й не У п тившему сумму долга по нему, отвечает перед владельцем зал


вого свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы. Владелец складского и залогового свидетельства имеет право требовать выдачи товара частями. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе.

Специальные виды хранения:

1) хранение вещи в ломбарде - договор хранения вещи, при нятой ломбардом от физического лица, оформляется выда чей именной квитанции. Цена вещи определяется по дого воренности сторон. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет вещи, принятые на хранение, исходя из полной суммы их оценки;

2) хранение ценностей в байке - банк может принять на хра нение документы, ценные бумаги, драгоценные металлы, кам ни, другие драгоценности и ценности. Банк может быть упол номочен поклажедателем на совершение сделок с ценными бумагами, принятыми на хранение. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей бан ком поклажедателю именного документа, предъявление которого является основанием для возврата ценностей по клажедателю. Банк может передать поклажедателю инди видуальный банковский сейф (его часть или специальное помещение) для хранения в нем ценностей и работы с ними;

3) хранение вещей в камерах хранения организаций, пред приятий транспорта - камеры хранения общего пользова ния, находящиеся в ведении этих организаций и предприя тий, обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других лиц независимо от наличия у них проездных доку ментов. Убытки, причиненные поклажедателю вследствие утраты, недостачи или повреждения вещи, сданной в камеру хранения, возмещаются в течение суток с момента предъяв ления требования об их возмещении в размере суммы оцен ки вещи, осуществленной при передаче ее на хранение;

4) хранение вещей в гардеробе организации - если вещь сдана в гардероб организации, хранителем является эта орга низация, которая, независимо от того, осуществляется ли хранение возмездно или безвозмездно, обязана принять все необходимые меры по обеспечению сохранности вещи. Это положение применяется при хранении верхней одежды, го ловных уборов в местах, специально отведенных для этого, в учреждениях здравоохранения и других учреждениях;

5) хранение вещей в гостинице - гостиница отвечает за со хранность вещей, внесенных в гостиницу лицом, проживаю щим в ней. Вещь считается внесенной в гостиницу, если она передана работникам гостиницы или находится в отве-


денном для лица помещении. Гостиница отвечает за утрату вещей, других ценностей (ценных бумаг, драгоценностей) только при условии, что они были отдельно переданы гостинице на хранение. Эти положения применяются к хранению вещей физических лиц в общежитиях, мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях и других организациях, в помещениях которых лицо временно проживает;

6) хранение вещей, являющихся предметом спора - двое или более лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, могут передать эту вещь третьему лицу, принимающе му на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь лицу, определенному по решению суда или по согласованию спорящих сторон;

7) хранение автотранспортных средств - по договору хране ния транспортного средства в боксах и гаражах, на специ альных стоянках хранитель обязуется не допускать проник новения в них посторонних лиц и выдать транспортное сред ство по первому требованию поклажедателя. Договор хранения транспортного средства распространяется также на отношения между гаражно-строительным либо гараж ным кооперативом и их членами, если иное не установлено законом или уставом кооператива. Принятие автотранс портного средства на хранение удостоверяется квитанцией (номером, жетоном);

8) договор охраны - по договору охраны охранник, являю щийся субъектом предпринимательской деятельности, обя зуется обеспечить неприкосновенность охраняемых лица или имущества. Владелец такого имущества или охраняемое лицо обязаны выполнять предусмотренные договором пра вила личной и имущественной безопасности и ежемесячно уплачивать охраннику установленную плату.

Согласно договора хранения одна сторона "Хранитель" обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной "Поклажедателем", и возвратить эту вещь в сохранности. Гражданский кодекс достаточно подробно описывает правила, регламентирующие отношения в сфере ответственного хранения имущества. Наряду с общими положениями, относящимися ко всем видам хранения, гражданский кодекс включает правила, посвященные хранению на товарном складе и специальным видам хранения.

Стороны договора хранения

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Поклажедателем может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо. В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица, например, только проживающие в гостинице постояльцы. В качестве хранителей могут также выступать как граждане, так и юридические лица: принимать имущество на хранение могут любые из них, если только их учредительные документы этого прямо не исключают. Вместе с тем для заключения отдельных видов договоров хранения и для хранения отдельных видов имущества требуется наличие специальной лицензии.

Форма договора хранения

Если одной из сторон по договору хранения является юридическое лицо, то договор должен быть заключен в письменной форме. Для договора хранения, заключаемого между гражданами, соблюдение письменной формы требуется в том случае, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем, либо номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п.2 ст. 887 ГК РФ).

Предмет договора хранения

Предмет договора хранения образуют услуги по хранению, которые хранитель оказывает поклажедателю. Объектом самой услуги выступают разнообразные вещи, способные к пространственному перемещению. В отношении недвижимого имущества договоры хранения, как правило, заключаться не могут, за исключением случаев, прямо указанных в законе.

Объектом услуги договора хранения могут выступать как индивидуально-определенные, так и родовые вещи. В последнем случае при хранении может производиться обезличивание вещей, т. е. смешение их с аналогичными вещами других поклажедателей или самого хранителя. По окончании срока договора хранения поклажедателю возвращается не то же самое имущество, которое было им сдано, а равное или обусловленное сторонами количество вещей этого же рода и качества (ст.890 ГК РФ).

Срок договора хранения

Сроком в договоре хранения является период времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Договор хранения может быть заключен как на конкретный срок (срочный договор хранения), так и без указания срока, в этом случае считается, что хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем (бессрочный договор хранения). Однако даже в срочном договоре хранения поклажедатель может в любой момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный договором хранения срок еще не окончился (ст.904 ГК РФ). По инициативе хранителя срочный договор хранения не может быть прерван досрочно, если только поклажедателем не допущено существенное нарушение договора хранения (п.2 ст. 896 ГК РФ). По договору хранения, заключенному до востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.

Статья 886 ГК РФ. Договор хранения

1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

2. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок.

1. От договора имущественного найма хранение отличается тем, что договор заключается в интересах поклажедателя и не предполагает пользование вещью хранителем. Общим для этих договоров является необходимость вернуть именно ту вещь, которая была передана хранителю или арендатору, а не подобную ей. Исключение предусмотрено для хранения родовых вещей (см. ст.890, 918 и коммент. к ним).

2. От договора займа хранение отличается тем, что по договору займа переходит право собственности, а при хранении - хранитель не вправе осуществлять в отношении вещи права собственника, не может распоряжаться переданными ему вещами, а должен их сохранять. Исключение из этого общего правила установлено ст.917 (см. коммент. к ней).

3. Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Термин «Поклажедатель» перешел в ГК из русского дореволюционного законодательства, в котором хранение называлось поклажей, а стороны договора - назывались поклажедателем и поклажепринимателем. ГК сохранил термин только для поклажедателя. В качестве таковых могут выступать любые лица, в том числе недееспособные. Такая сделка не должна признаваться ничтожной, если она совершена к выгоде недееспособного (ст.171, 172 ГК). Поклажедатель может не быть собственником имущества. На хранение могут передаваться и чужие вещи, и для этого не требуется согласия или доверенности собственника вещи. Однако последний сохраняет возможность истребовать свою вещь у хранителя на основании виндикационного иска (ст.302, 303 ГК).

4. Хранитель должен быть дееспособным лицом. Он может заниматься хранением в качестве профессиональной деятельности или в единичных случаях, чаще всего в качестве товарищеской услуги. На практике возникают споры о личности хранителя, если имущество было принято на хранение работником предприятия без соответствующего оформления, вопреки установленным правилам. В таких случаях соглашение гражданина с работником предприятия (организации) службы быта о выполнении работы без соответствующего оформления не порождает прав и обязанностей между гражданином и этим предприятием (организацией). Хранителем здесь выступает и несет ответственность за утрату или повреждение переданного имущества не юридическое лицо, а непосредственно тот работник, который принял на себя соответствующие обязательства.

5. Предметом хранения могут быть всякие вещи, в том числе документы, ценные бумаги. Деньги могут быть предметом договора хранения, если они не обезличиваются. В противном случае правильнее определять соглашение как договор займа (гл.42) или договор банковского вклада (гл.44).

В ГК из предметов хранения прямо не исключена недвижимость. Следует полагать, что недвижимое имущество не может быть передано на хранение. Его сохранность обеспечивается иными способами, в частности трудовыми отношениями, договором возмездного оказания услуг (гл.39). Поэтому нельзя отождествлять понятия хранения с принятием объекта на охрану, при котором владение вещью не передается хранителю, а сохранность объекта обеспечивается иными нормами.

Предметом договора хранения не являются животные. Последние могут быть переданы на содержание, а часто и в пользование другим лицам. Такое соглашение чаще всего будет договором возмездного оказания услуг (гл.39); данный вывод подтверждается сравнением положений ГК, которые относятся к находке и к безнадзорным животным (ст.228-232 ГК). В отношении находки ГК предусматривает передачу ее на хранение другим лицам, а в отношении безнадзорных животных - передачу их на содержание или на содержание и в пользование.

6. Комментируемая статья в пп.1 и 2 предусматривает два вида договора. Первый направлен на сохранение уже переданных вещей. Это - реальный договор. Правоотношения сторон возникают с момента передачи вещи с согласия хранителя. Второй договор - соглашение, содержанием которого является обязательство хранителя принять вещь на хранение в будущем. Это - консенсуальный договор, т.к. права и обязанности сторон возникают в момент заключения договора. Заключение этого договора предусмотрено законом только для хранителей, которыми являются организации, и только для тех из них, кто осуществляет хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности.

7. Договор хранения предполагается безвозмездным. Вознаграждение хранителю должно быть специально предусмотрено в законе или договоре. Очевидно, что возмездным чаще всего является договор, в котором хранителем выступает организация, занимающаяся хранением чужих вещей в качестве профессиональной деятельности.

8. Обязанности хранения могут быть основаны и непосредственно на законе (см. ст.905 и коммент. к ней).
(англ. contract of bailment).

1. Понятие и форма договора хранения

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК).

Целью хранения является обеспечение сохранности вещей в интересах поклажедателя и возврат ему именно той вещи, которая была передана на хранение.

Форма договора хранения определена ст. 887 ГК.

Если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, договор должен быть заключен в простой письменной форме. В случае заключения договора между физическими лицами договор заключается в письменной форме, если стоимость вещи, передаваемой на хранение, превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение (т.е. вещь передается на хранение не в момент заключения договора, а должна быть передана когда-либо впоследствии), должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора.

При чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) договор хранения может быть заключен также в устной форме. Передача вещи при названных обстоятельствах может быть доказываема свидетельскими показаниями.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем.

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания. Однако данное правило распространяется только на споры о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителю.

По желанию сторон договор может быть удостоверен нотариально. В практике нотариально удостоверяются обычно только договоры между физическими лицами. Договоры хранения с участием юридических лиц в нотариальной практике встречаются крайне редко.

При нотариальном удостоверении договора хранения каких-либо документов (в частности, правоустанавливающих документов на передаваемое на хранение имущество или каких-то иных документов) не требуется. Предмет хранения может быть описан в договоре со слов сторон участников договора. 2. Предмет договора хранения

Предметом договора хранения могут быть различного рода вещи, оборотоспособность которых законом не ограничена, в том числе ценные бумаги, документы, деньги (если только они при хранении не обезличиваются). Действующее законодательство напрямую не предусматривает возможность передачи на хранение недвижимого имущества, но и не содержит запрета в отношении передачи его на хранение. В силу этого в теории гражданского права существуют различные диаметрально противоположные точки зрения по данному вопросу. Хотя понятие хранения, данное ГК, действительно больше применимо к движимому имуществу и передача недвижимого имущества во владение (фактическое обладание) для обеспечения сохранности с бытовой позиции представляется не совсем уместной, тем не менее для признания заключенного договора хранения недвижимого имущества недействительным нет никаких правовых оснований.

Не могут быть предметом договора хранения имущественные права, поскольку их физически невозможно передать в фактическое обладание. 3. Срок договора хранения

Договор хранения может быть заключен с определением срока хранения либо без его определения. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока с указанием конкретной даты окончания хранения, указанием события, наступление которого означает истечение срока хранения, и др.

Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем (п. 2 ст. 889 ГК).

Срок хранения может быть изначально по условиям договора определен моментом востребования вещи поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок (п. 3 ст. 889). 4. Основные обязанности участников договора

Смотрите также

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ И КРЕДИТОВАНИЯ
Менеджер – наемный управленец, начальник! Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер, а максимум специалист! Денис Шевчук...

Административное право
Управление обществом, обеспечение общественной дисциплины и правопорядка осуществляется с помощь активных способов целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей, в качестве эт...

Заключение
Подводя итог вышесказанному можно получить обобщенную характеристику предмета административного права, т.е. тех общественных отношений, которые урегулированы нормами административного права. Это та...