Лица которые могут призываться к наследованию. Помимо граждан, к наследованию и по завещанию, и по закону могут быть призваны. Основания призвания к наследованию

Ст. 1116 ГК РФ определяет, что к наследованию могут призываться граждане:

находящиеся в живых в день открытия наследства, а также

зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться:

Российская Федерация,

муниципальные образования,

иностранные государства и международные организации.

К наследованию по закону могут призываться:

Российская Федерация,

субъекты Российской Федерации,

муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.

Недостойные наследники

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать (статья 1117 ГК РФ):

призванию их самих или других лиц к наследованию либо

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.

24. Форма завещания. Недействительность завещания. Порядок изменения, отмены завещания.

Статья 1124 ГК РФ устанавливает, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 Кодекса (в чрезвычайных обстоятельствах, в положении, явно угрожающем жизни, когда завещатель лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124-1128, - если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание).

В соответствии с ч. 1 ст. 1124 ГК РФ не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Завещание должно быть составлено завещателем или записано с его слов нотариусом. Для составления завещания могут использоваться технические средства (персональный компьютер, пишущая машинка и т.п.). Если завещание написано нотариусом со слов завещателя, то оно должно быть полностью прочитано нотариусом завещателю.

Ст. 1131 ГК РФ определяет условия недействительности завещания.

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

не соответствие закону или иным правовым актам;

совершенное с целью, противной основам правопорядка и нравственности;

мнимое и притворное;

совершенное недееспособным гражданином или гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

совершенное несовершеннолетним гражданином (если он не приобрел дееспособности в полном объеме до достижении совершеннолетия);

совершенное под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т. п.

Специальные основания недействительности завещаний:

несоблюдение письменной формы завещания;

завещанию должна быть придана квалифицированная форма (помимо письменной формы, оно должно быть удостоверено нотариусом);

завещание по общему правилу должно быть собственноручно подписано завещателем (за исключением случая, предусмотренного законом);

отсутствие свидетеля в случаях, когда при совершении завещания его присутствие является обязательным (закрытое завещание; завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию; завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах).

Ст. 1130 ГК РФ устанавливает, что завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения, без чьего-либо согласия, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Изменение или отмену завещания можно сделать путем:

путем составления нового завещания, при этом даже если оно не содержит специальных оговорок об изменении или отмене предыдущего (ранее совершенное завещание отменяется полностью или в противоречащей части);

распоряжения об отмене завещания.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной Кодексом для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Существуют 2 вида наследования: позавещаниюи позакону. По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно - не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Состав наследства

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности;

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается. Также в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Открытие наследства

Наследство открывается со смертью наследодателя. Объявление судом умершим влечёт за собой те же правовые последствия, что и смерть (ст. 1113 ГК РФ).

Время открытия наследства

Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении наследодателя умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А в случае, когда днём смерти признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда.

Лица, умершие в один и тот же день (коммориенты), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в России признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Лица, которые могут призываться к наследованию

К наследованию могут призываться физ. лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (насцитурусы).

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нём юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. К наследованию по закону призывается также Российская Федерация в порядке наследования выморочного имущества.

Если призванный наследник умирает до принятия наследства, то в соответствии с наследственной трансмиссией к наследованию призываются его наследники.

Недостойные наследники

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали (либо пытались способствовать) призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им (другим лицам) доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако лица, которым наследодатель уже после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону лиц, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Правовыми нормами нашей страны предполагается, что любой человек может оставить имущество после своей смерти родственникам или людям, которых он посчитает достойными. С другой стороны, каждый гражданин РФ или другого государства может быть призван к наследованию на законных правах либо в случае, если на то будет воля завещателя.

Под призванием к наследованию следует понимать формирование и ограничение круга лиц, которые могут стать преемниками умершего человека.

Наследники могут реализовать свое право на имущество наследодателя после его кончины, то есть в результате открытия наследства . Их намерения и возможности в отношении конкретного случая открывшегося наследства должен подтвердить нотариус.

Если потенциальные наследники не проявляют инициативы в реализации своих прав, нотариальный служащий может взять на себя заботы о поиске лиц, которые могут быть призваны к наследованию, и разъяснить им их права.

Наследовать за гражданами РФ могут не только физические лица , но и разнообразные организации (национальные либо зарубежные; федеральные, частные или основанные на общественных началах; коммерческие или благотворительные).

Основания призвания к наследованию

Порядок и очередность призвания к наследованию

Воля наследодателя ставится прежде родственных связей и других обязательств. Исходя из этого принципа, преемники по закону могут претендовать на собственность умершего родственника только в случае, если он не все свое имущество разделил между наследниками по завещанию.

Если не все наследство было завещано (или завещание вовсе не оформлялось), свободная часть имущества делится между наследниками по закону . В идеале такой раздел должен производиться в одинаковых долях, на практике этого добиться очень сложно.

В случае, когда кто-либо из наследников умирает до или после открытия наследства, призываются преемники по трансмиссии и по праву представления .

Очередность вступления в наследственные права преемников по закону оговорена в ст. 1141-1145, 1148 ГК РФ . Подразумевается, что сначала наследуют более близкие родственники исключительно в пределах одного круга. И только если нет наследников более приоритетной очереди, призывается к наследованию следующая за ней.

В рамках защиты интересов малолетних детей наследодателя и зависящих от него нетрудоспособных родителей или супруга (если такие есть), в нормы права введена так называемая обязательная доля наследства. Перечисленные лица на нее могут претендовать всегда, даже если не упомянуты в завещании и незавещанного имущества не осталось. Более того, от обязательной доли нельзя отказаться (ст. 1149 ГК РФ).

Пример

Фраза из п. 1 ст. 1116 ГК РФ о призвании лиц к наследству часто вызывает недоумение наследников: кто их должен призывать? Необходимо ли обращаться к нотариусу самостоятельно или ждать, пока он сообщит об открывшемся наследстве? Кто получит имущество - тот, кто первым напишет заявление или только те лица, которые успеют обратиться к нотариальному служащему в 6-месячный срок?

Теоретически нотариус, обслуживающий определенный круг адресов, должен получать извещение об открытии наследства, и ставить в известность правопреемников по закону (или завещанию), адреса которых он знает. Если не представляется возможным найти хоть кого-либо из наследников, он должен дать публичное объявление об их поиске. Фактически чаще всего получается, что заинтересованный законный преемник должен сам обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства и заявить о своем интересе по поводу наследства в заявлении. Вполне вероятно, что он сможет сообщить нотариусу сведения об остальных наследниках, или хоть о ком-либо из них.

Заключение

  • После открытия наследства происходит призвание к наследованию , то есть формирование круга наследников.
  • Любой из субъектов гражданского права (физические лица, отечественные и зарубежные организации, государство) может быть призван в качестве правопреемника.
  • Наследование происходит либо по закону (по праву родства), либо по завещанию (согласно воле наследодателя).
  • Основаниями призвать лиц в качестве наследников являются родственные узы между ними и человеком, оставившим наследство, а также завещание, трансмиссия, право представления, подназначение завещателем и завещательный отказ.
  • К наследованию по закону призываются родственники определенной очереди, оговоренной в законе. Преемниками по завещанию наследодатель может назначать кого угодно, в том числе друзей, юридических лиц, организации.
  • Наследники могут быть признаны недостойными относительно одного конкретного случая открывшегося наследства. При таком варианте они полностью утрачивают свои права претендовать на часть имущества наследодателя .

Мой супруг погиб, после него осталась квартира и машина, завещание написать он не успел. Мы жили втроем - я, муж и дочка. Я подала заявление о принятии наследства. То же сделали мать супруга и его тетка. При этом бабушка ребенка утверждает, что девочка (ей 1 месяц) не является дочерью ее сына, ведь он женился на мне всего 3 месяца назад. У меня не получилось доказать нотариусу его отцовство, так как я рожала дома с акушеркой и нет свидетельства о рождении ребенка. Кто в нашем случае может призываться к наследству? Как я могу удостоверить происхождение ребенка и как мне увеличить свою долю?

Ответ

Наследниками первой очереди по закону являетесь вы, ваша дочь и мама супруга. Обратитесь в ЗАГС и получите свидетельство о рождении девочки. Запись в книге регистрации актов гражданского состояния будет удостоверять ее происхождение. Отца запишут на основании свидетельства о браке. А вот мать записывается в книгах ЗАГС на основании заявления свидетеля, присутствовавшего при родах (так как ребенок родился не в больнице). Это заявление нужно заверить в организации, где работает свидетель (женщина, помогавшая Вам при родах). Если это заявление не признают, доказывать материнство придется в суде.

Когда открылось наследство, к нему должны были призвать нас с братом. Я подал заявление нотариусу, но не сообщил ему о брате, так как тот не желал вступать в наследство и не хотел ничего принимать. Сейчас тетка угрожает мне судом, хочет признать недостойным наследником за сокрытие родственника, имеющего право на наследство. Может ли она это сделать?

Ответ

Если Ваш брат знал об открывшемся наследстве и не предпринял никаких действий, это его право. Наследник не обязан принимать наследуемое имущество. А Вам не вменяется в обязанность указывать на других преемников. Исходя из определения ст. 1117 ГК РФ , на основании только этих ваших действий признать Вас недостойным наследником нельзя.

Моя мать жила с отчимом в браке до смерти, умерла полтора года назад. Могу ли я как падчерица наследовать за отчимом, если у него нет других наследников?

Ответ

Если Ваш отчим не оставит завещания, к наследованию будут призываться преемники по закону. Если он Вас удочерил, то Вы сразу будете являться наследницей первой очереди. Если нет, то пасынки и падчерицы относятся к седьмой очереди наследования, и призываются, только если нет более близких правопреемников.

В числе возможных наследников в ст. 1116 ГК РФ называются: граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. Сюда должны быть включены также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, в отношении которых применяются, как это установлено в ст. 2 ГК, правила гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При этом физические лица могут призываться к наследованию как по закону, так и по завещанию. А юридические лица и иные названные выше социальные образования призываются к наследованию только в том случае, если они названы в качестве наследников по завещанию. Вместе с тем для Российской Федерации допускается (в случаях выморочности имущества) возможность наследования и по закону (ст. 1151 ГК).

К наследованию могут призываться лишь физические лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Закон охраняет интересы и права зачатого, но еще не родившегося наследника (ст. 1166 ГК). Однако его гражданская правосубъектность возникнет только в том случае, если он родится живым.

Что касается юридических лиц, то, будучи названными в завещании наследниками, они могут быть призваны к наследованию, если существуют на день открытия наследства.

Гражданские права должны осуществляться в соответствии с требованиями закона о соблюдении начал разумности и добросовестности поведения граждан (ст. 10 ГК). Этому правилу не соответствует поведение так называемых недостойных наследников, которые, согласно правилам ст. 1117 ГК, в результате своих противоправных действий лишаются возможности быть наследниками.

Содержание правонарушения характеризуется совершением недостойными наследниками противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также действий, которыми такие наследники способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали (пытались способствовать) увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Для признания гражданина недостойным наследником за совершение перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия. Во-первых, указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке и, во-вторых, должны быть совершены умышленно.

Надо иметь в виду, что при определенном условии недостойный наследник может быть восстановлен в праве наследования по завещанию. Это может произойти только по воле наследодателя. Если наследодатель после утраты гражданином права наследования все же завещает ему имущество, недостойный наследник вновь приобретает право наследовать это имущество. В пп. 1 и 2 ст. 1117 ГК названы еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону. В первую группу включены родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется.

Что касается второй группы лиц, не имеющих права наследования по закону, то в нее входят граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону.

В п. 4 ст. 1117 ГК в числе лиц, которые могут быть признаны недостойными наследниками, закон специально выделяет наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК). Этим подчеркивается недопустимость исключения применения санкций за недостойное поведение даже в отношении таких лиц, которые в силу своего особого статуса пользуются преимуществом в защите их прав.

Наконец, как это следует из п. 5 ст. 1117 ГК РФ, ее правила соответственно применяются и к завещательному отказу (ст. 1137 ГК). Среди участников правоотношения по завещательному отказу есть отказополучатели, которые, не будучи наследниками, тем не менее получают часть наследственного имущества наследодателя как кредиторы по обязательству от лица, получившего наследство.

В ст. 1117 ГК РФ (п. 3 и 5) решается также вопрос о судьбе наследственного имущества в случае фактического получения его недостойным наследником, то есть лицом, не имеющим права наследовать либо отстраненным от наследования по основаниям, предусмотренным в комментируемой статье. Поскольку получение недостойным наследником наследства не имеет достаточного правового основания, оно считается неосновательным обогащением и должно быть возвращено по правилам гл. 60 ГК. Кредитором возникающего в таком случае обязательства из неосновательного обогащения является тот из наследников (несколько наследников), который имеет право быть призванным к наследству.

Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. А если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником (ст. 1104, 1105 ГК). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или оказанной ему услуги. Гражданское право: Учебник. Под редакцией Ю.К. Толстого. М., 2009 г. - С. 91.

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1116 Гражданского Кодекса РФ

1. Статья 1116 посвящена наследникам - лицам, которые могут призываться к наследованию. В отличие от наследодателя, которым может быть только гражданин, наследники - любые лица: а) физические (гл. 3 ГК); б) юридические (гл. 4 ГК); в) Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования (гл. 5 ГК); г) иные субъекты (иностранные государства и международные организации - п. 2 ст. 1116). Наследников определяет наследодатель в завещании, а при отсутствии завещания и в других предусмотренных законом случаях - закон. Основные и наиболее многочисленные наследники - граждане, они могут наследовать по завещанию и (или) по закону независимо от их дееспособности, включая несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных. Дееспособность (т.е. сделко- и деликтоспособность) гражданина не влияет на возможность быть наследником (правопреемником умершего), но имеет значение при решении вопросов, связанных с наследованием (см. абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 4 ст. 1157, п. 3 ст. 1159, ст. 1167 ГК). К наследованию могут призываться две категории граждан в зависимости от их наличия (физического существования) на момент открытия наследства: а) лица, находящиеся в живых в день открытия наследства ("существующие наследники"); б) лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства ("будущие наследники"). Данное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 требует следующего комментария.

(1) Прежде всего правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 имеет в виду всяких наследников и одинаково касается наследников как по завещанию, так и по закону (ср. со ст. 530 ГК 1964 г., дифференцировавшей круг наследников по закону и по завещанию). Поэтому теперь не только по завещанию, но и по закону могут наследовать всякие зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти лица (т.е. не только его дети, как было прежде, но и иные родственники), что свидетельствует о расширении круга наследников по закону (ср. с ч. 2 ст. 530, ч. 2 ст. 532 ГК 1964 г.). Впрочем, наследовать по завещанию могут любые граждане, как входящие, так и не входящие в круг наследников по закону; наследники по завещанию имеют право на указанное в завещании имущество, в том числе право на определенные завещателем доли в завещанном имуществе, а при их неопределенности - право на равные доли (п. 1 ст. 1121, ст. 1122 ГК). Наследовать по закону могут только те граждане, которые принадлежат к той или иной очереди законных наследников, и только в порядке очередности призвания их к наследованию (ст. ст. 1142 - 1145, 1148 ГК). Наследование законными наследниками каждой последующей очереди возможно только в случае и при условии отсутствия наследников предшествующих очередей (т.е. каждая предыдущая очередь полностью исключает все последующие очереди); наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением представляющих наследников, которые наследуют поровну долю представляемого - умершего наследника по закону (ст. 1141, п. 1 ст. 1146 ГК).

(2) "Существующие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть живыми в день открытия наследства, следовательно, если гражданин умер раньше открытия наследства (т.е. раньше наследодателя), сам он не может наследовать данное имущество; если же он умер одновременно или по крайней мере в один день (сутки) с наследодателем, он также не может наследовать после него в силу специального правила п. 2 ст. 1114 ГК (подробнее об этом и о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Если ко дню открытия наследства самого наследника нет в живых, наследство переходит к другим лицам. В разных ситуациях ими могут быть: а) субституты - лица, подназначенные завещателем в качестве наследников на случай более ранней, чем смерть наследодателя, смерти наследника по завещанию или по закону (п. 2 ст. 1121 ГК); б) другие (помимо умершего законного наследника) наследники данной очереди, а при отсутствии таковых - следующей очереди (ст. 1141 ГК); в) потомки умершего законного наследника (ст. 1146 ГК); г) публичные субъекты (ст. 1151 ГК). Если наследника нет в живых, однако его смерть наступила уже после открытия наследства (позже смерти наследодателя), судьбу наследства определяют правила ст. 1156 ГК.

(3) "Будущие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть зачаты при жизни наследодателя и родиться живыми после открытия наследства, отсюда факт зачатия наследника имеет юридическое значение только при двух совокупных условиях: а) если его зачатие состоялось при жизни наследодателя; б) в случае последующего его живорождения. Соответственно, наследниками не могут быть следующие категории граждан:
(а) Лица, зачатые уже после смерти наследодателя. Время зачатия определяется согласно данным биологии и медицины. В случае спора по этому вопросу (для призвания гражданина к наследованию или исключения его из числа наследников) ответить на него должны соответствующие специалисты. Если они не могут дать точный ответ на этот вопрос, гражданин не может призываться к наследованию, в противном случае императивное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 в части слов "зачатые при жизни наследодателя" попросту теряет смысл.

(б) Лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся (из-за самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности на любой стадии), а также мертворожденные. От мертворожденных следует отличать лиц, родившихся живыми, но умерших на первой неделе жизни (критерии живо- и мертворождения и перинатального периода опять-таки определяются согласно данным медицины, среди них - отделение плода от организма матери, степень его доношенности, масса тела новорожденного, способность его к самостоятельному дыханию и др.). Разница между двумя этими случаями в гражданско-правовых последствиях и в юридических процедурах в следующем.

Мертворожденные (не говоря уже о нерожденных) за отсутствием правоспособности (п. 2 ст. 17 ГК) не являются субъектами гражданского права, а имевший место факт их зачатия юридически релевантен вплоть до установления факта мертворождения (самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности). Поэтому зачатый, но еще не родившийся наследник (так называемый nasciturus), интересы которого защищает закон (см. п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК), - носитель прав и обязанностей с момента и при условии живорождения, если же последнее не случилось (пока или вообще), ни о каких правах и обязанностях говорить не приходится за отсутствием субъекта-носителя. Напротив, родившийся живым и умерший на первой неделе жизни в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК ввиду наличия у него кратковременной правоспособности может быть наследником с последствиями, предусмотренными ст. 1156 ГК. Во всяком случае, не позднее чем через три дня со дня установления факта мертворождения (смерти на первой неделе жизни) руководитель медицинской организации, в которой происходили роды (в которой ребенок умер), а при родах вне медицинской организации - руководитель медицинской организации, врач которой установил факт мертворождения (смерть на первой неделе жизни), или частнопрактикующий врач обязаны заявить об этом факте в орган ЗАГС. Однако в случае мертворождения: а) регистрируется рождение на основании документа установленной формы о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) свидетельство о рождении не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации мертворождения; в) регистрация смерти не производится. Напротив, в случае смерти на первой неделе жизни: а) регистрируются рождение и смерть на основании документов установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) на основании составленных записей о рождении и смерти ребенка выдается только свидетельство о его смерти; в) свидетельство о рождении ребенка не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации рождения ребенка, умершего на первой неделе жизни (ст. 20 Закона об АГС).

(4) К наследованию согласно абз. 1 п. 1 ст. 1116 могут призываться не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы. Стоит напомнить, что в период действия ГК 1922 г. права иностранцев (в том числе наследственные) регулировали соглашения РСФСР с соответствующими государствами; в противном случае, а также при отсутствии специальных законов приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки (в том числе по наследству) могло быть только на основании постановления компетентных органов Правительства РСФСР (ст. 8 Постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г. о введении в действие ГК 1922 г.); впрочем, в результате внесенного уже через несколько дней изменения в ст. 8 данного Вводного постановления приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки могло ограничиваться постановлением центральных органов Правительства РСФСР по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел (см.: Известия ВЦИК. 1922. 12 нояб.; 28 нояб.). В период действия ГК 1964 г. (ст. 567) отношения по наследованию с иностранным элементом определялись по закону той страны, где наследодатель имел постоянное место жительства (подчинялись принципу домицилия), за исключением наследования строений на территории СССР (включая форму, правила составления и отмену завещаний в отношении строений), которое подчинялось во всяком случае советскому закону. Согласно ст. 1224 ГК отношения по наследованию (включая теперь уже и вопросы завещания недвижимости) определяются по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, наследование недвижимости определяется по праву страны местонахождения данной недвижимости, а наследование недвижимости из государственного реестра Российской Федерации - по российскому праву.

2. Юридические лица в отличие от граждан могут наследовать только по завещанию (абз. 2 п. 1 ст. 1116). Наследниками могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, существующие на день открытия наследства. Последнее означает все правоспособные на день открытия наследства юридические лица, т.е. все те, которые созданы и не прекращены (формально - внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и не исключены из него - абз. 1 п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК; подробнее о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Место регистрации юридического лица значения не имеет, поэтому наследниками могут быть организации, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами. Учитывая, что юридические лица могут быть собственниками (абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 48, п. п. 3 и 4 ст. 213 ГК) и несобственниками (абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК), завещание в пользу организации-несобственника означает, что наследство в случае его принятия поступает в хозяйственное ведение (оперативное управление) такой организации и одновременно в собственность ее учредителя. Закон не регулирует случаи разногласия между организацией-несобственником и ее учредителем (собственником) по поводу принятия (отказа от) наследства (иное дело - вопросы распоряжения имуществом и участия в других организациях - см. ст. ст. 295, 297, 298 ГК, п. 2 ст. 6, ст. ст. 18, 19 Закона об унитарных предприятиях, п. п. 2, 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях). При возникновении подобного спора надлежит руководствоваться уставом организации-несобственника, который может предусматривать виды и (или) размер сделок, совершение которых требует согласования с собственником (см. абз. 2 п. 4 ст. 18, абз. 4 п. 1 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях). Если устав не позволяет решить спорный вопрос, учитывая, что в состав наследства входят не только права, но и обязанности, а также ответственность наследодателя (ч. 1 ст. 1112, ст. 1175 ГК), решающим целесообразно считать мнение учредителя (собственника), если по обязательствам организации-несобственника он во всяком случае несет субсидиарную ответственность (т.е. мнение учредителей казенного предприятия, частного и бюджетного учреждений - см. п. 5 ст. 115, абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК); в остальных случаях решающим должно быть мнение организации-несобственника (т.е. унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, и автономного учреждения - см. п. 7 ст. 114, абз. 5 п. 2 ст. 120 ГК).

3. Наследниками могут быть иностранные государства и международные организации. Данные субъекты международного публичного права, хотя и упоминаются в п. 2 ст. 1116 (т.е. отдельно от граждан и юридических лиц и наряду с Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями), тем не менее в отличие от Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований и наряду с юридическими лицами могут наследовать только по завещанию.

4. Публичные образования - Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования - могут наследовать по завещанию, а кроме того, приобретать имущество умершего в случае его выморочности (ст. 1151 ГК). Правовая природа приобретения выморочного имущества неоднозначна: в п. 2 ст. 1116 оно признается наследованием по закону, в наименовании ст. 1151 ГК говорится о наследовании выморочного имущества, а сама ст. 1151 ГК расположена именно в гл. 63 ГК (а не в гл. 64 или 65 ГК); одновременно такое наследование имеет целый ряд особенностей - не случайно, что в п. 2 ст. 1151 ГК говорится о переходе в порядке наследования по закону.

(1) Переход выморочного имущества отличается от наследования по завещанию тем, что не обусловлен волей наследодателя; от наследования по закону его отличает следующее: а) приобретатели выморочного имущества не образуют самостоятельной очереди наследников (хотя бы и последней - девятой - по счету) и не упоминаются в списке "очередников", находясь за этим списком, они поэтому являются "послеочередниками" (ср. абз. 1 п. 1 ст. 1141 со ст. 1151 ГК); б) приобретатели выморочного имущества не наследуют наряду с другими законными наследниками, поэтому и принцип равного долевого наследования (п. 2 ст. 1141 ГК) является здесь излишним; в) приобретение выморочного имущества не требует его принятия (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК) и исключает возможность отказа (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).

(2) Судьба выморочного имущества зависит от самого имущества: а) выморочное жилое помещение, расположенное на территории муниципального образования или в городах Москве или Санкт-Петербурге, переходит в соответствующую муниципальную собственность или в собственность субъекта РФ; б) все иное выморочное имущество - в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Отсюда управомоченными приобретателями выморочного имущества являются: а) Российская Федерация; б) муниципальные образования; в) города федерального значения (п. 1 ст. 124 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть иные субъекты РФ (республики, края, области, автономные образования) - они могут: а) наследовать только по завещанию; б) получать выморочное имущество от управомоченных приобретателей в порядке последующего его перераспределения между субъектами государственной и муниципальной собственности (п. 3 ст. 1151 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть и органы государства и местного самоуправления, которые могут только: а) представлять управомоченных приобретателей в соответствии с их компетенцией (ст. 125 ГК); б) наследовать по завещанию как юридические лица (абз. 2 п. 1 ст. 1116).

(3) Согласно п. 3 ст. 1151 ГК порядок перехода выморочного имущества к публичным субъектам и его учета, а также последующей передачи другим публичным субъектам определяет специальный закон (на сегодня все еще отсутствующий).

(4) Есть и другие особенности: например, с выморочностью наследства входящее в его состав исключительное право на произведение прекращается, и произведение переходит в общественное достояние (п. 2 ст. 1283 ГК); неясна судьба обременений выморочного имущества (ст. ст. 1137 - 1139 ГК).

Выморочность - состояние, когда у имущества нет правообладателя, а у последнего нет правопреемников (по причинам, указанным в п. 1 ст. 1151 ГК). Данное состояние сопоставимо с бесхозяйностью. Различие между ними и их соотношение видятся следующими.

(1) Бесхозяйность относится только к вещам, является конструкцией вещного права, расположена в первой части ГК (гл. 14). Всякое приобретение права на бесхозяйные вещи - первоначальный способ приобретения права (собственности). Напротив, выморочность относится ко всякому наследству (не только к вещам), является конструкцией наследственного права, расположена в третьей части ГК (гл. 63); приобретение права на выморочное имущество (если, конечно, все-таки считать это наследованием) - производный способ приобретения права.

(2) Бесхозяйные вещи - вещи: а) которые не имеют собственника; б) собственник которых неизвестен; в) в соответствующих случаях отказался от права собственности (п. 1 ст. 225 ГК). Право на бесхозяйные вещи приобретается посредством их оккупации (захвата). Бесхозяйные движимые вещи согласно п. 2 ст. 225 ГК приобретаются в собственность по основаниям ст. ст. 226, 227 и 228, 230 и 231, 233 ГК и только при невозможности их применения - в силу ст. 234 ГК. Бесхозяйная недвижимость приобретается в собственность в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 225 ГК. Оккупация бесхозяйных вещей не связана с фигурой конкретного приобретателя права. Обычно такие вещи приобретаются в частную собственность (включая случаи применения ст. 234 ГК - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК), в отдельных же случаях закон отдает предпочтение муниципальной собственности (абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК). Приобретение права на бесхозяйные вещи является добровольным (лицо может отказаться от такой вещи с последствиями, предусмотренными законом, - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК) и не имеет обратной силы. Напротив, основание приобретения права на выморочное имущество - смерть наследодателя (объявление его умершим) и предпосылки выморочности, предусмотренные п. 1 ст. 1151 ГК. Право на выморочное имущество приобретают только публичные субъекты (п. 2 ст. 1152 ГК). Приобретатель выморочного имущества приобретает его во всяком случае (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК), он не может отказаться ни от имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ни от возникшего у него права на вещь (так как отказаться от права собственности могут только граждане и юридические лица - ст. 236 ГК). Поэтому приобретатели выморочного имущества являются не только управомоченными, но и обязанными приобретателями. Приобретение права на выморочное имущество имеет обратную силу и связывается с днем открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК).

(3) Из двух оснований приобретения права на вещь - ввиду ее бесхозяйности и ввиду ее выморочности - приоритетно последнее: а) приобретение права по основанию выморочности - институт Особенной части (который, будучи специальным, отменяет правила о бесхозяйности, являющиеся общими); б) право по основанию выморочности, возникая с обратной силой, связывается с днем открытия наследства, при этом приобретение права на выморочную вещь не требует ни истечения срока (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК, а согласно п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК - также и ст. 234 ГК), ни соблюдения судебной процедуры (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, абз. 2 п. 2 ст. 226 ГК). Отсюда приобретение права на вещь по основанию выморочности ограничивает случаи приобретения права по основанию бесхозяйности, а если предположить, что к случаям выморочности и вовсе сводятся многие ситуации, когда вещь не имеет собственника, состояние бесхозяйности в основном придется связывать со случаями, когда собственник вещи неизвестен или отказался от своего права (см. п. 1 ст. 225 ГК).

(4) Для приобретателя выморочного имущества такое приобретение является хотя и обязательным, но далеко не всегда интересным (в том числе ввиду малоценности, изношенности, нерентабельности имущества). Учитывая заявительный порядок получения (выдачи) свидетельства о праве на выморочное имущество (абз. 2, 3 п. 1 ст. 1162 ГК), нельзя исключать, что его приобретатель не захочет знать о его существовании и не обратится за получением свидетельства, не проявят инициативы и компетентные органы и должностные лица (внутренних дел, жилищные, нотариальные и т.п.). В результате брошенное на произвол судьбы выморочное имущество рано или поздно перейдет к посторонним лицам: а) поступит в их незаконное владение (с перспективой трансформации в право собственности в силу ст. 234 ГК) или б) с утратой индивидуализирующих свойств перейдет в их собственность и составит неосновательное обогащение.

5. Поскольку кроме наследования есть и иные основания посмертного перехода имущества, от наследников следует отличать иных лиц, управомоченных законом на получение имущества умершего. Особенность этих лиц состоит в следующем: а) едва ли не во всех случаях это только граждане; б) они не всегда входят в круг наследников умершего в одних случаях, но в других - только и могут быть из определенного числа наследников; в) их право на получение имущества умершего ограничивает права наследников; г) на них самих не распространяются правила о наследовании (в том числе ст. 1116). Вот два примера из самого ГК.

(1) Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имеют: а) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; б) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183 ГК). Учитывая особое - социальное - назначение таких выплат, закон предоставляет право на их получение тем лицам, которые с его точки зрения являются наиболее нуждающимися в этом, при этом в решении данного вопроса он отказывается от присущего наследованию по закону принципа очередности в пользу двух самостоятельных критериев - получатель таких выплат должен принадлежать к числу: а) членов семьи умершего и при этом совместно проживать с ним (не важно, как долго); б) нетрудоспособных иждивенцев умершего (независимо от места проживания) (ср. п. 1 ст. 1183 со ст. 1148 ГК). С двумя этими критериями закон связывает два самостоятельных основания, порождающих право на получение таких выплат, а потому последнее может возникнуть как у тех лиц, которые могут быть наследниками по закону (любой очереди), так и у иных лиц. Последними могут быть как те лица, родство которых с умершим не имеет правового значения для их включения в число законных наследников (например, из-за значительной его отдаленности, лишения родительских прав), так и совершенно посторонние (например, получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением в случае смерти плательщика ренты - § 4 гл. 33 ГК).

(2) Государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, после смерти награжденного передаются другим лицам в порядке, установленном таким законодательством (п. 1 ст. 1185 ГК). Согласно п. 12 Положения о государственных наградах в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии таковых - подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поскольку при посмертном награждении награды и документы к ним переходят только к тем лицам, которые принадлежат к числу первоочередных законных наследников, можно предположить, что награды и документы к ним, полученные умершим прижизненно, могут переходить к иным законным наследникам. Однако поскольку во всяком случае речь идет о передаче наград и документов к ним хотя и наследникам, но вне связи с наследованием, а по самостоятельному основанию - на хранение как память, технический термин "наследник" следует связывать с фигурой того наиболее близкого родственника, который способен достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).