Определение долей. Пример определения долей. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания

Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе

Комментарий к статье 1122

1. Особое внимание законодатель уделяет ситуациям, когда на неделимую вещь возникло право общей долевой собственности, в том числе в результате наследования. В таких случаях применяются как правила главы 16 ГК, посвященной общей долевой собственности, так и положения ст. 1168 ГК (см. комментарий к ней).
Завещатель, как было отмечено выше, может написать завещание в пользу не одного лица, а нескольких наследников. Причем он может либо указать доли каждого из наследников, либо не делать этого (доли указываются в арифметических дробях). Если доли в завещании не определены, то они предполагаются равными. Кроме того, он может либо указать конкретные вещи, которые перейдут тому или иному наследнику, либо нет. В результате наследственного правопреемства может возникнуть право общей долевой собственности нескольких наследников, которые становятся сособственниками, сокредиторами и содолжниками соответственно тем правам и обязанностям, которые перешли к ним в порядке наследственного правопреемства.
2. Все вещи условно делятся на делимые и неделимые. Причем речь идет только о юридической делимости, поскольку физически все вещи являются делимыми. В п. 2 комментируемой статьи сделана ссылка на ст. 133 ГК, которая называется "Неделимые вещи" и дает определение неделимой вещи, которое подверглось существенным изменениям. Неделимые вещи в настоящее время определяются как вещи, раздел которых в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения их назначения и которые выступают в обороте как единый объект вещных прав. При этом они является неделимыми вещами и в том случае, если они имеют составные части (п. 1 ст. 133 ГК). В ранее действовавшей редакции ГК неделимой признавалась вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения.
Согласно п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. (в ред. от 24 марта 2016) "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" "при невозможности раздела имущества между всеми участниками общей собственности либо выдела доли в натуре одному или нескольким из них суд по требованию выделяющегося собственника вправе обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему денежную компенсацию, с получением которой сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе.
В исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию (п. 4 ст. 252 Кодекса).
Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д.
Указанные правила, в соответствии со ст. 133 ГК, применяются судами и при разрешении спора о выделе доли в праве собственности на неделимую вещь (например, автомашину, музыкальный инструмент и т.п.), за исключением раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств дела суд может передать неделимую вещь в собственность одному из участников долевой собственности, имеющему существенный интерес в ее использовании, независимо от размера долей остальных участников общей собственности с компенсацией последним стоимости их доли".
По сравнению с ранее действовавшей редакцией новое определение делимой вещи является более подробным и более юридически точным, поскольку учитывает самые разнообразнее ситуации. Особенно важно указание на то, что вещь рассматривается в качестве неделимой и в том случае, если она имеет составные части. Таким образом, речь идет о неделимости вещи в силу прямого указания закона, поскольку указание на составные части прямо говорит о физической делимости таких вещей. При этом замена одних составных частей неделимой вещи другими составными частями не влечет возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства вещи сохраняются. Так, замена двигателя у автомобиля не делает его новой вещью, хотя сам по себе автомобиль является неделимой вещью.
Иногда в завещании указываются не доли, а части неделимой вещи, причитающиеся наследнику в натуре. Судебная практика в отношении таких завещаний ранее была неоднозначной. В большинстве случаев они признавались недействительными. Однако иногда суды присуждали наследникам вместо части имущества ее стоимость. В настоящее время в соответствии с п. 2 комментируемой статьи указание в завещании на части неделимой вещи, предназначающиеся каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительности завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав (утверждены решением Правления ФНП от 27 - 28 февраля 2007 г., Протокол N 02/07) отмечается, что указанное выше согласие наследников отражается ими в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство и включается в свидетельство, если воля наследников совпадает. Требования обязательного составления мирового соглашения наследниками в таком случае закон не предусматривает.
Нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство в отношении неделимой вещи, указывает доли наследников и порядок пользования такой вещью в соответствии с правилами комментируемой статьи. При возникновении спора между наследниками относительно размера долей и порядка пользования такой спор разрешается судом в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

1. Действие комментируемой статьи распространяется только на случаи, когда имущество завещано нескольким наследникам. При указании в завещании только одного наследника оснований для применения этой статьи не имеется.

В развитие п. 1 ст. 1119 ГК в отношении права завещателя по своему усмотрению определять доли наследников комментируемая норма устанавливает равенство долей наследников по завещанию, если наследственное имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве либо без указания конкретного имущества, предназначающегося этим наследникам. Данная норма корреспондирует с общим правилом определения долей в праве долевой собственности и положением о том, что наследственное имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без предназначения им конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в их общую долевую собственность (ст. ст. 245 и 1164 ГК).

2. Завещатель может по своему усмотрению предусмотреть различное соотношение долей наследников в наследственном имуществе либо указать конкретное имущество, которое переходит к каждому наследнику. Однако при распределении долей между несколькими наследниками следует исходить из того, что при условном принятии наследственного имущества за единицу сумма долей наследников не должна превышать эту единицу. Выражаться распределяемые доли наследственного имущества могут в арифметических долях или в процентах.

3. На практике возникают вопросы о возможности перехода по наследству нескольким наследникам завещанного им земельного участка, находившегося у наследодателя на праве пожизненного наследуемого владения, поскольку ни ГК, ни Земельный кодекс не содержат специальной нормы, регулирующей нахождение таких земельных участков в пользовании и владении нескольких лиц.

Возможность перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству вытекает из ст. 21 Земельного кодекса и ст. 267 ГК.

Кроме того, в ст. 1181 ГК закреплено положение о том, что принадлежащее наследодателю право пожизненного наследуемого владения земельным участком наследуется на общих основаниях, установленных ГК.

К числу таких общих оснований можно отнести норму ст. 1122 ГК о праве наследодателя завещать свое имущество нескольким наследникам с указанием либо без указания их долей в наследстве. Опять же в силу общих оснований завещанное нескольким наследникам имущество без указания их долей будет считаться завещанным этим наследникам в равных долях.

По общему основанию наследственное имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК).

Поскольку в соответствии с ГК (п. 1 ст. 216) право пожизненного наследуемого владения земельным участком является вещным правом, то в отношении этого права применимы и все вышеуказанные общие основания наследования. В связи с этим представляется, что завещатель может завещать в долях принадлежащее ему право пожизненного наследуемого владения земельным участком нескольким наследникам. В случае если право пожизненного наследуемого владения земельным участком будет завещано нескольким наследникам без указания их долей, то такое право будет считаться завещанным нескольким наследникам в равных долях.

4. Пункт 2 ст. 1122 является специальной нормой, регулирующей правовые последствия распоряжения завещателя, когда нескольким наследникам завещаны в натуре отдельные части неделимой вещи, т.е. вещи, раздел которой в натуре без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК).

Законодатель устанавливает, что указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет недействительности завещания. В подобных случаях такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.

В связи с этим в практической деятельности нотариусов возникают сложности в определении размеров долей наследников в случае завещания им отдельных комнат в квартире, принимая во внимание, что в оценочном документе указывается стоимость общей площади квартиры и что в квартире имеются места общего пользования, о которых в завещании, как правило, ничего не указывается. Представляется, что места общего пользования в квартире, даже если о них не упоминается в завещании, должны перейти по наследству в общую долевую собственность наследников по завещанию как вещи, предназначенные для обслуживания главной вещи, связанные с ней общим назначением и следующие ее судьбе (ст. 135 ГК). В силу своей принадлежности главной вещи и следования ее судьбе места общего пользования было бы разумным считать завещанными наследникам в размерах, пропорциональных размерам завещанных комнат. В конечном счете в данной ситуации стоимость завещанной части квартиры следовало бы определять как сумму стоимости предназначенной наследнику комнаты и стоимости приходящихся на его долю метров мест общего пользования квартиры. При этом за точку отсчета логичнее всего принимать стоимость общей площади квартиры, а доля каждого наследника будет соответствовать указанной стоимости этих частей квартиры.

5. Наследники, которым завещаны части неделимой вещи, могут пользоваться такой вещью в порядке, установленном в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Порядок пользования указанной вещью наследники вправе установить самостоятельно. При отсутствии согласия наследников такой порядок будет определен судом.

Если между наследниками не возникнет спора по указанному поводу, то их доли и порядок пользования неделимым наследственным имуществом указываются в свидетельстве о праве на наследство. В связи с этим необходимо доработать форму нотариального свидетельства N 11, утвержденную Приказом Минюста России N 99 и не отражающую в своей редакции особенностей наследования неделимой вещи, завещанной по частям.

Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Именно такая вещь считается завещанной в долях, ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих стоимости данных частей. Порядок пользования наследниками ϶ᴛᴏй неделимой вещью устанавливается в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с предназначенными им в завещании частями ϶ᴛᴏй вещи.

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с нормами гражданского законодательства РФ. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующего целевого назначения.

Согласно законодательству РФ минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов РФ для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

При невозможности раздела земельного участка он переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном законодательством РФ.

В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался данным правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение кᴏᴛᴏᴩого заявляет наследник, с наследственной долей ϶ᴛᴏго наследника устраняется передачей данным наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в т.ч. выплатой ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующей денежной суммы.

В случае если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующей компенсации другим наследникам.

Согласно ст. 1122 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133 ), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

  1. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания

Завещание характеризуется следующими признаками:

    завещание является односторонней сделкой;

    завещание основывается на принципах свободы и тайны завещания;

    завещание имеет личный характер;

    завещание должно соответствовать форме, установленной законом;

    завещание подлежит толкованию.

Завещание является строго формальной сделкой. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения.

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и может быть удостоверено следующими лицами :

    нотариусом;

    должностным лицом органов местного самоуправления и должностным лицом консульских учреждений РФ, которым по закону предоставлено право совершения нотариальных действий (п. 5 ст. 1125 ГК РФ);

    лицами, уполномоченными на удостоверение завещаний, приравненных к нотариальным (ст. 1127 ГК РФ);

    служащими соответствующего банка в отношении завещательных распоряжений вкладчика своим счетом в банке (п. 2 ст. 1128 ГК РФ).

Несоблюдение правил о форме завещания и его удостоверении влечет недействительность завещания. В качестве исключения законом допускается простая письменная форма для завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах.

Технические средства, которые может использовать завещатель для записи своей воли, законом не ограничены. Завещание может быть исполнено собственноручно, другим лицом, записано нотариусом со слов завещателя, напечатано на пишущей машинке, набрано на компьютере и т.п.

Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании должна быть сделана соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание должно быть собственноручно, подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. При этом в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

Однако для отдельных завещаний, таких как закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах, закон требует исключительно собственноручного написания и подписания завещателем завещания.

По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Обязательное присутствие свидетелей закон предусматривает для совершения закрытого завещания, завещания в чрезвычайных обстоятельствах, а также завещания, приравненного к нотариально удостоверенным. Отсутствие свидетеля в этом случае влечет недействительность завещания (его ничтожность).

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть подписано им и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. При совершении завещания нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных гражданским законодательством.

Согласно п. 2 ст. 1124 ГК РФ, не могут привлекаться в качестве свидетелей :

    нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание;

    лица, в пользу которых составлено завещание, или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

    граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

    неграмотные;

    граждане, обладающие такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и т.п.);

    лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составляется завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю, что независимо от содержания завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы завещателя имеют право на обязательную долю в наследстве. O выполнении данной обязанности нотариус должен сделать на завещании соответствующую запись.

На завещании в обязательном порядке должны быть указаны место и дата его удостоверения. Исключение составляют случаи совершения закрытых завещаний.

Законодательство Российской Федерации четко определяет каждому наследнику свою очередь и долю в разделе имущества умершего собственника. Но данный способ раздела будет происходить в случае отсутствия завещания собственника. Если данный документ имеется, то все действия с имуществом будут происходить в соответствии с ним.

В случае если собственник имущества при жизни, по каким либо причинам не составил завещательного документа, то раздел принадлежащей ему собственности между наследниками будет происходить в законодательном порядке.

Так же законодательство имеет возможность вмещаться в завещание в следующих случаях:

  • завещание, либо ряд пунктов из него признаны недействительными;
  • умерший собственник в составленном им завещании, лишил наследства граждан, которые принадлежит обязательная доля имущества.

В случае если собственник составил документ верно, но указанные в нем лица были лишены данных прав, а другой наследник выбран не был, имущество приобретает статус выморочного и в соответствии с действующим законодательством и переходит государству.

Что касается раздела имущества по закону, то оно происходит в порядки очередности. Государством таких очередей выделено 7. Внутри каждой из них раздел имущества производится в равных долях. Причем наследники более поздней очереди не могут приступить к разделу раньше предшествующей ее очереди.

Размер имущества по родству

К 1 очереди относят супругов, детей и родителей умершего. Данные лица разделят имущество в равных долях.

Относительно супругов, здесь нужно знать, что делиться будет исключительно доля умершего. Например, квартира будет находиться по закону в собственности у обоих супругов в равных частях, следовательно, после смерти, например, жены под наследство попадает только половина, на часть от которой второй супруг так же получит свою долю.

В случае, если детей в живых не осталось их долю получат внуки умершего собственника, по праву представления.

Ко 2 очереди причисляют бабушек и дедушек, братьев и сестер умершего собственника. По праву представления претендовать на наследные права будут племянники и племянницы.

Например, если брат и сестра собственника имущества умер, то дети первых будут претендентами по праву представления.

К 3 очереди относятся дяди и тети. По праву представления наследные права получат двоюродные братья и сестры умершего собственника.

К 4 очереди относятся прабабушки и прадедушки. Данный факт будет маловероятным, но законодательством данное предусмотрено.

В 5-ю очередь вошли двоюродные внуки, а так же двоюродные бабушки и дедушки (родные сестры и братья бабушек и дедушек наследодателя).

6-я очередь включает широкий круг лиц:

  • двоюродные правнуки, иными словами дети двоюродных внуков/внучек;
  • двоюродные племянники, иными словами дети двоюродных сестер и братьев;
  • двоюродные тети и дяди, иными словами дети двоюродных бабушки и дедушки (двоюродные братья и сестры родителей).

к 7 очереди законодательство относит отчима, мачеху, пасынков, падчериц.

Что же касается иждивенцев умершего, то в случае если первые прожили с ним минимум год до его кончины, то им по законодательству положена обязательная доля в имуществе, оставленном в наследство.

Например, если иждивенец прожил с умершим собственником более одного года, то после его кончины первый получит долю, равную доле претендентов наследной линии и данный факт будет соответствовать Российскому законодательству.

Определение размера долей наследников

В случае если собственник составил завещание, то в данном документе будет четко и ясно описано какую долю имущества получает каждый участник наследства. Данный факт будет неоспорим.

Что же касается законного распределения имущества, при условии отсутствия завещания, то здесь каждый член очереди получает одинаковую часть.

Если в завещание было включено физически не делимое на части имущество, то размеры доли наследников будут разграничены в соответствии со стоимость объекта и частей которые им предназначены.

Что касается определения наследственных долей в соответствии с завещанием, то здесь нет ничего сложного. А именно, наследному лицу по завещанию причитается то, что оставил ему собственник минус обязательная доля в наследном имуществе. Учитывая факт, когда наследник не один, то доли участников так же будут меньше. То есть сначала из наследного имущества выделяется обязательная доля, а далее оставшееся будет разделено в соответствии с указанными долями в завещании. В случае если отдельных объектов несколько, то обязательная доля будет выделена из каждого из них.

В случае если наследование происходит в соответствии с законодательными актами, то раздел имущества умершего происходит в равных долях между участниками одной очереди. В выданном нотариусом свидетельстве данная доля будет обозначена простой дробью и обозначена прописью. Например, 1/3 (одна третья) доля денежного вклада. Данное правило будет касаться абсолютно всех объектов наследования.

Когда наследному лицу положена обязательная доля, то она будет равна минимум половине наследного имущества, которое бы получил данный наследник в законном порядке, то есть в отсутствии составленного завещания. Обязательный наследник свою долю имущества получает в любом случае и данный факт не зависит от желания остальных наследных лиц. Причем следует заметить, что даже сам наследодатель не имеет права лишить обязательного наследника своего имущества посредством завещания. Законодательств предусматривает то, что наследство переходит обязательному наследнику и последний не имеет права от него отказаться.

Что же касается претендентов по праву представления, то они получают возможность на приобретение наследных прав в случае если их предшественники, например дети умершего собственника, лишились жизни в один день с собственником имущества, либо ранее. Наследные права положенные умершему наследнику будут поделены в равных частях между его потомками.

Если у наследодателя был законный супруг, то первым делом будет выделена из наследного имущества супружеская доля равная половине совместно нажитого имущества в целом. Ведя наследное дело, нотариус обязан определить, был ли у умершего законный супруг и жив ли в настоящее время. Так как данный гражданин вправе претендовать на половинную долю в совместно нажитом имуществе.

Условия увеличения долей наследников в наследстве

Установленные законодательством размеры долей наследников могут быть увеличены в следующих случаях:

  • один из наследников отказался от положенной ему доли;
  • отказался от наследной доли без указания правопреемника его части;
  • признан недостойным, в связи с чем лишён наследных прав;
  • отстранён от наследства в связи с признанием завещания недействительным.

Наследные доли отстраненных наследных лиц будут переданы наследникам по закону в соответствии с положенным им частям, а именно пропорционально им.

Исключением будет являться отказ одного из претендентов в пользу другого или так называемый направленный отказ. В этом случае часть, отказавшегося наследного лица в полном объеме перейдет к указанному в заявлении гражданину.

В случае если всё имущество включено в завещательный документ, то наследные доли отпавших граждан перейдут к наследным лицам по завещанию пропорционально положенным им частям.

Разграничив доли в наследном имуществе, претенденты могут сделать раздел самостоятельно, прибегнув к оформлению соглашения о данном распределении, которое должно быть составлено в письменном виде и завизировано нотариусом.